МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Хворенков Александр Александрович
Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование.
Выпускная квалификационная работа
Научный руководитель
Ст. преподаватель кафедры
О.В. Девятова
Допущена к защите
Зав.кафедрой гражданского права
к.ю.н. доцент Черняев В.Н
______________________________
_______________________2003 г.
ИЖЕВСК 2003
Оглавление
Введение
3
Глава I Исторический аспект института наследования.
§1. История зарождения наследственного права. 6
§2. Источники правового регулирования наследственного права в системе российского права. 12
§3. Международные правовые нормы наследственного права. 17
Глава II Институт наследования по завещанию
§1. Понятие, правовой анализ и форма завещания. 23
§2. Некоторые специальные формы составления завещания. 36
§3. Порядок изменения, отмены и признания завещания недействительным.
44
Глава III Проблемы правового регулирования института наследования по завещанию и перспективы развития.
§1. Некоторые новеллы и проблемы правового
регулирования института наследования по завещанию. 51
§2 Перспективы развития института наследования. 66
Заключение 71
Список использованной литературы 73
Введение
На данном этапе развития общества и личности институт наследования
занимает очень важное место в системе российского права. И если ненадолго
абстрагироваться от правового понятия "наследование", то мы увидим, что
"наследование" является одним из жизненных принципов существования человека
на Земле. Внешний вид человека зависит от того какая генетическая
информация перешла к нему от родителей в порядке "наследования". Его
внутреннее и внешнее поведение формируется на базе тех принципов, которые
он унаследовал от своей семьи, своего окружения, общества. Конечно, человек
система саморегулирующая и в идеале своем постоянно совершенствующаяся, но
в зависимости от того какую "наследственную массу" он получил, будет
зависеть степень его развития и соответственно общества в целом.
Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Если предположить, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т.е. умирают вместе с ним, трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых был умерший при жизни. Прежде всего это крайне неблагоприятно отразилось бы на положение близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множественных акционерных обществ, банков, страховых компаний и т.д., бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, что бы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец отказ от наследования, противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно.
Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества
должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что
после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных
и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его
воле, а ели он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.
И лишь в случаях прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в
обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало
наследодателю при жизни, в соответствующей части прейдет к лицам к которым
сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым
наследникам). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы
как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (
должников и кредиторов наследодателя фискальных служб и т.д.), для которых
смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.[1]
Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.
В связи с вышеперечисленными высказываниями следует сделать вывод, что актуальность данной темы никогда не исчезнет. Вследствие развития общества и пересмотра оценочных понятий наследования всегда будет возникать необходимость законодательного урегулирования появившихся изменений.
Целью, данной работы является: изучение и анализ проблем связанных с наследственным правом. Раскрытие сущности завещания, рассмотрение форм завещания, исследование нового законодательства, сравнительный анализ его со старым, выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями, постановка вопросов, оставленных законодателем без надлежащего внимания анализ судебной практики по делам о наследовании, рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.
Проводя анализ правовой основы, следует отметить, что вопросы
наследственного права регулируются многими нормативными актами.
Провозглашение гарантии права наследования закреплено в статье 35
Конституции РФ. Основным документом, регулирующим наследственные
правоотношения, в настоящее время является раздел V третьей части
Гражданского кодекса РФ. Важным источником наследственного права являлся
раздел VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. Также регулируют права
наследования нормы Семейного кодекса РФ. Большое значение для правильного
разрешения споров о наследовании имеет Постановление Пленума Верховного
суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в редакции постановления Пленума от 25
октября 1996 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о
наследовании» и другие правовые акты.
Нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, однако даже с принятием третьей части ГК РФ не были устранены некоторые пробелы в законодательстве, более того появились новые нерешенные вопросы, которые будут рассматриваться в данной работе.
Глава I Исторический аспект института наследования.
§1. История зарождения наследственного права.
Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая формация. В этот период, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании еще не существовало просто по тому, что наследовать было нечего. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли. Во владении и пользовании рода и племени, а в последствии семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду, кроме тех которые подлежали захоронению вместе с умершим. Возникающие при этом отношения регулировались не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Их соблюдение освещалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода. Отступнику грозило изгнание из рода, что зачастую обрекало его на голодную смерть.[2]
Первобытно общинный строй со временем переродился в матриархат,
который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой
общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода.
Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще
всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны
матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались
вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к
детям и сестрам (но не братьям).
Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период
царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого
указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст.
165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения
наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому
оснований отец мог “отвергнуть” своего сына, т.е. полностью лишить
наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после
смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное
имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были
обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии
сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного
наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она
получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в
том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.
Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.
Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.[3]
По мере как хозяйство из присваивающего становится производящим, что
сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и
ослаблением родоплеменных связей, вопрос о том кому достанется имущество
умершего становится все более актуальным. В сущности, зарождение и
наследование идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением
общества, утверждением частной собственности и средств производства.
Появляются особые институты, которые призваны оградить существующий
порядок, который устраивает тех, в чьих руках находится рычаги власти, от
возможных посягательств. Система этих институтов образует государство,
которое всегда выполняло и будет выполнять по отношению к частной
собственности и ее необходимому атрибуту - наследованию роль сторожевого
пса. Расцвет частной собственности приводит к тому, что предметом
наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль,
обеспечить удовлетворение самых различных потребностей людей за
исключением, пожалуй самой личности, которая объектом наследственного
преемства ныне быть не может.[4]
В исторической перспективе наследование по закону возникло раньше
наследования по завещанию и в течение многих веков находилось в центре
наследственного права. Вместе с тем развитие человеческой цивилизации
обнаруживает, что возрастание внимания к правовому регулированию
наследования по завещанию является одним из последствий развития личности.
Чем более общество готово воспринимать человека как личность, которая сама
определяет свои поступки и их последствия, тем больше внимания наследованию
по завещанию уделяет действующее в этом обществе право. Такая готовность
развивается в общем медленно. Однако история показывает, что в определенные
моменты такое развитие приобретает скачкообразный характер. Так обычно
происходит, когда массы людей оказываются вовлеченными в военные действия.
В этих экстремальных условиях, с одной стороны, особенно ярко
обнаруживается, что человек - это независимая личность, а с другой - само
существование человека ставится под повышенную угрозу. Не случайно, в
частности, в античном Риме древнейшим видом завещания было так называемое
"завещание перед войском, выступающим в поход(testamentum in procinctu), а
несколько позже там же полностью свободным от любых формальных требований
стало так называемое "завещание солдата" (testamentum militis).
В дореволюционном русском праве существовало правило о наследниках по завещанию и наследниках по закону: «Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении». Это правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскому законодательству без ограничения степенью родства.[5]
Во втором десятилетии XX в. медленное и противоречивое развитие российского наследственного права было прервано почти на полвека.
С введением в 1918 г. системы раздела имущества умерших между
государством и некоторыми близкими к умершему лицами наследование по
завещанию было вообще отменено. Согласно Декрету от 18 апреля 1918 г. "Об
отмене наследования" государство получало основную часть имуществ умерших,
гражданам же выделялась часть, которая именовалась "трудовым хозяйством в
городе и деревне". Декрет исчерпывающе перечислял лиц, которым она
выделялась: нетрудоспособные родственники по прямой восходящей и нисходящей
линиям, супруг, братья и сестры (ст. 2). Декрет не давал гражданам
возможности расширять этот круг и тем самым уменьшать притязания
государства. Поэтому он открывался следующим постановлением:
"Наследование... по духовному завещанию отменяется" (ст. 1).
Затем последовало превращение наследования по завещанию в
разновидность наследования по закону. ГК 1922 г. установил, что завещанием
признается лишь такое распоряжение на случай смерти, которое сделано в
пользу одного или нескольких лиц из числа наследников по закону (ст. 422).
Сходное ограничение наследования по завещанию существовало и до 1917 г., но
оно касалось лишь так называемых "родовых имений" (ст. 1068.1 ч. 1 т. X
Свода законов Российской империи).
Таким наследование по завещанию оставалось на протяжении Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Десятки миллионов были вовлечены в
военные действия, что дало мощный толчок развитию личности. Реакция
наследственного права на этот исторический процесс была ограниченной. В
1942 г. был введен упрощенный порядок удостоверения завещаний
военнослужащих. Однако составлять завещания можно было по-прежнему только в
пользу наследников по закону, в число которых ГК 1922 г. не включал
родителей. Ограничение свободы завещания было лишь несколько ослаблено 14
марта 1945 г., когда было разрешено совершать завещания в пользу лиц, не
входивших в круг наследников по закону, но лишь при отсутствии наследников
по закону. Только спустя почти два десятилетия Основы 1961 г. (ст. 117,
119) и затем ГК 1964 г. ввели свободу завещания. Однако в этих актах на
первое место было поставлено наследование по закону и лишь на второе -
наследование по завещанию (ст. 527 ГК 1964 г.). Этому соответствовала и
структура раздела ГК 1964 г., посвященного наследованию.[6]
Лишь по истечение 38 лет с принятие ГК части третьей 2002г. завещание
было поставлено на первое место. Виды наследственного правопреемства
перечислены в ч. 1 ст. 1111. На первое место закон помещает наследование по
завещанию, а на второе - наследование по закону. За этим стоит
принципиальная позиция законодателя. Наследование по завещанию поставлено
на первое место не только в ст. 1111, но и в целом в разделе V ГК:
наследованию по завещанию посвящена гл. 62, за которой следует гл. 63
"Наследование по закону". Принципиальная позиция ГК выражается, однако, не
только в структуре раздела V, но и в детальности регулирования. В центре
правового регулирования - наследование по завещанию. Это отразилось даже в
том, что ему посвящены 23 статьи (1118 - 1140), а наследованию по закону -
11 статей (1141 - 1151). В связи с этим можно сделать вывод что
наследственное право развивается адекватно обществу.
§2. Источники правового регулирования наследственного права в системе российского права.
Из курса теории государства и права мы знаем, что источниками правового регулирования принято считать официальные государственные документы, в которых закреплены те или иные юридические нормы. При определении источников наследственного права следует исходить из того, что наследственное право является одним из подразделений системы гражданского права. В то же время действие законодательства о наследовании распространяется не только на отношения, возникающие в момент открытия наследства, но и на отношения, которые им предшествуют, а также на отношения, в ходе которых происходит оформление и осуществление наследственных прав.
Например, когда гражданин оформляет завещание в нотариальной конторе,
он попадает под действие законодательства о наследовании, хотя до
возникновения наследственного правоотношения еще далеко, а сам завещатель
его субъектом во всяком случае не будет. С другой стороны, когда
наследник, принявший наследство уплачивает госпошлину за выдачу
свидетельства о праве на наследство или налог, которым облагается
наследство, он также находится в сфере действия законодательства о
наследовании. Поэтому получается, что круг отношений на которые
распространяется законодательство о наследовании, весьма обширен.
Источниками правового регулирования наследования является система
законодательных актов и включенных в эти акты норм и иных правовых
положений, которые регулируют отношения, возникающие в связи с открытием
наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
До распада СССР наследственное законодательство относилось к
совместному ведению СССР и союзных республик, что нашло отражение в
сложившейся к тому времени системе законодательства. Раздел "Наследственное
право" был включен в Основы гражданского законодательства 1961 года, в ГК
РСФСР 1964 года и в ГК Союзных республик. После распада СССР вступили в
действия в 1992 году. Основы гражданского законодательства 1991 года,
которые содержат раздел "Наследственное право". Конституция РФ 1993 года в
отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право
наследования гарантируется (ч.4, ст.35, Конституции РФ). Указанное
положение размещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право
частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права
наследования с правом частной собственности граждан. Нормы Конституции
закрепляют только гарантию наследования. Его конкретизация происходит на
уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в
котором определены основания, условия и порядок наследования.
Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному
ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст. 3 ГК. Из
этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно
состоит из гражданско – правовых норм, относится к исключительному ведению
Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании
нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на
федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации.
До недавнего времени основным законодательным актом в области наследования являлся раздел VII "Наследственное право" ГК 1964 года. В связи с введением в действие части третьей ГК РФ с 1 марта 2002 года(Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ), раздел VII "Наследственное право" ГК 1964 года утратил свою юридическую силу.
ГК РФ, часть первая и вторая, также имеет достаточное количество норм прямо относящихся к наследованию. Так например п.2 ст.78 предусматривает расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в товарищество, п.6 ст.93 предусматривает порядок перехода доли в уставном капитале по наследству. Пункт 3 ст.572 отделяет договор дарения от наследственных правоотношений. Права наследников арендатора защищены в ст.617 и т.д.
Ряд норм, относящихся к наследованию, включены и в примыкающий к гражданскому законодательству Семейный кодекс РФ.
Большое число норм о наследовании в хозяйственных обществах и
товариществах, производственных и потребительских кооперативах содержится в
законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц
(Закон РФ "Об акционерных обществах"; Закон РФ "Об особенностях правового
положения акционерных обществ работников (народных предприятий); Закон РФ
"О производственных кооперативах"; Закон РФ "Об обществах с ограниченной
ответственностью"; Закон РФ "О потребительской кооперации"; Закон РФ "О
товариществах собственников жилья"; Закон РФ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".
Значительный блок норм наследственного права представлен в законах об
интеллектуальной собственности (Закон РФ "Об авторском праве и смежных
правах"; Закон РФ "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных";
Патентный закон РФ; Закон РФ "О правовой охране топологий интегральных
микросхем".
Важное место в регулировании отношений по наследованию отводится
законодательству о нотариате. Это Основы законодательства РФ о нотариате,
инструкции о порядке совершения нотариальных действий, о порядке
удостоверения завещаний. К этому же блоку нормативных актов могут быть
отнесены Закон РФ "О государственной пошлине" от 9 декабря 1991 года (с
последующими изменениями) и инструкция Госналогслужбы по его применению.
Наконец, в числе актов, имеющих прямое отношение к наследованию, следует
назвать Закон РФ "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения" от 12 декабря 1991 года (с последующими изменениями) и
инструкцию Госналогслужбы по его применению.
Перечень перечисленных нормативно – правовых актов, в которых на уровне закона или подзаконных актов закреплены положения, относящиеся к наследованию, не является исчерпывающим. Сюда можно отнести законодательство о страховании, транспортное, земельное и целый ряд других отраслей законодательства. Нормы о наследовании в указанных отраслях законодательства либо носят отсылочный по отношению к гражданскому законодательству характер и, по существу, поглощаются им, либо в настоящее время перерабатываются (как, например, нормы земельного законодательства), либо, наконец, хотя и говорят о наследниках и наследовании, но, по существу, предусматривают переход имущества в случае смерти одного лица к другим лицам не в порядке наследования, а по иным основаниям.
Важное значение для применения норм законодательства о наследовании в
соответствии с их подлинным смыслом, а иногда и для решения вопроса,
действуют ли указанные нормы или нет. И если действуют, то в каких
пределах, имеют постановления Конституционного Суда РФ, постановления
Пленума Верховного Суда РФ, а иногда и совместные постановления Пленумов
Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ.[7]
Из числа постановлении Пленума Верховного Суда РФ следует в первую очередь
назвать Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991г. №2 в
редакции постановления Пленума от 25 октября 1996 г. № 10 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании». О некоторых
вопросах применения судами Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ"
от 24 августа 1993г. и многие другие. Рекомендации и разъяснения
руководящих судебных органов по делам о наследовании, нельзя недооценивать,
независимо от того, признают ли их источниками права в формальном смысле
слова или нет.
§3. Международные правовые нормы наследственного права.
В середине 20 века количество международно-правовых норм увеличилось.
Это в основном связано с значительной миграцией населения в конце 19 начале
20 века. Большинство этих людей были связаны родственными отношениями с
гражданами тех стран которые они покинули. Разнообразие практики в этой
области и сложности, возникающие при разрешении конкретных наследственных
дел, объясняются значительными различиями, которые есть во внутреннем
законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том,
что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и
по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме
завещания; существуют различные системы распределения наследственного
имущества и т.д.
Коллизионные вопросы наследования регулируются обычно внутренним
законодательством государств. Многосторонние соглашения в этой области есть
лишь по отдельным вопросам. Таким соглашением является Конвенция о коллизии
законов в отношении форм завещания от 5 октября 1961 года. На
дипломатической конвенции в Вашингтоне 26 октября 1973 года была принята
многосторонняя Конвенция о форме международного завещания. Вопросы
наследования регулируются также в двухсторонних договорах о правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и в многосторонней
Конвенции стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 года.
Перечень стран, с которыми Российская Федерация имеет двусторонние договоры о взаимной правовой помощи.
1. Азербайджан 2. Алжир, 3. Болгария 4. Венгрия, 5. Вьетнам, 6.
Греция, 7. Ирак, 8. Италия, 9. Кипр, 10. Китай, 11. КНДР, 12. Куба,
13. Кыргызстан, 14. Латвия, 15. Литва, 16. Молдова, 17. Монголия, 18.
Йемен, 19. Польша, 20. Румыния, 21. Тунис, 22. Финляндия, 23.
Чехословакия, 24. Эстония, 25. Союзная Республика Югославия
Кроме того, 22 января 1993 года Арменией, Беларусью, Казахстаном,
Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной
была подписана Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам. К настоящему времени указанную
Конвенцию ратифицировали Беларусь, Казахстан, Россия, Туркменистан,
Узбекистан. Данная Конвенция вступила в силу 24 марта 1994 года.
Двусторонними договорами о правовой помощи и Конвенцией от 22 января 1993
года предусмотрено, что документы, которые на территории одной из
Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением
или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по
установленной форме и скреплены официальной печатью, не требуют на
территории другой Договаривающейся Стороны какого-либо удостоверения.
Однако положениями двусторонних договоров с рядом стран (Греция, Италия,
Финляндия) предусматривается, что без легализации принимаются документы,
передаваемые Договаривающимися Сторонами исключительно в рамках правовой
помощи.
Российская Федерация также является участницей Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Помимо России странами-участницами данной Конвенции являются по состоянию на 01 ноября 1994 года:
Австрия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские острова,
Беларусь, Белиз, Бельгия, Босния Герцеговина, Ботсвана, Бруней
Даруссалам, Великобритания, Венгрия, Греция, Израиль, Испания, Италия,
Кипр, Лесото, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония, Малави,
Мальта, Маршалловы острова, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия,
Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Кристофер и Невис, Словения, США,
Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия,
Швейцария, Япония.
Гаагская конвенция, отменяющая для стран - участниц требование дипломатической или консульской легализации официальных документов, вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 года.
В соответствии с Гаагской конвенцией на ряде официальных документов,
исходящих от учреждений и организаций стран - участниц, должен
проставляться специальный штамп, так называемый апостиль, удостоверяющий
"подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее
документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми
скреплен этот документ" (Статья 5 Гаагской конвенции). Апостиль
проставляется учреждением иностранного государства.
По смыслу Гаагской конвенции под официальными документами
понимаются, в частности, документы, исходящие от нотариуса,
административных и судебных органов, свидетельства о регистрации актов
гражданского состояния, иные документы, исходящие от органа или
должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства - участника
Конвенции.
Гаагская конвенция не распространяется на документы дипломатических или консульских учреждений, на документы, прямо относящиеся к таможенным и коммерческим операциям.
Российская Федерация не является стороной ни в одном двустороннем или многостороннем соглашении о принудительном исполнении решений в области административного права.
В отношении наследования иностранцами в РФ никаких ограничений не установлено; им предоставляется в области наследования национальный режим независимо от того, проживает они в РФ или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим в области наследования, наше право не ставит условия о взаимности.
Из этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам – иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам в отношении способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на территории соответствующей страны.
Наследственные суммы, причитающиеся иностранцам, переводятся из РФ за границу беспрепятственно, но при наличии взаимности в отношении переводов со стороны соответствующего иностранного государства.
В соответствии со ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию определяются по закону той страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Таким образом, в области наследования как коллизионный принцип применяется закон страны места жительства наследодателя. Этим законодательством будут определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются к наследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросов наследования. В отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилия наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу более или менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия.
Право на наследование недвижимого имущества, определяется местом нахождения этого имущества, за исключением недвижимого имущества находящегося в государственном реестре РФ, в отношение него действует право наследования РФ. (ст.1224 ГК РФ)
В отношении наследования по завещанию эта статья предусматривает, что
“ Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в
отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта
его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место
жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание
или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие
несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места
составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского
права." Таким образом, при определении формы завещания принцип места
жительства является основным, остальные принципы – дополнительными, а в
отношении способности составления завещания за основу принят только один
принцип – принцип места жительства.
Большое практическое значение имеет определение того, в компетенцию органов какой страны входит производство по делам о наследовании. Обычно в договорах о правовой помощи предусматривается, что производство дел о наследовании движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел о наследовании недвижимого имущества – учреждения юстиции страны, на территории которой оно находится. В отдельных договорах содержатся некоторые особые правила о распределении указанной компетенции.
В большинстве случаев, по договорам о правовой помощи в отношении недвижимого имущества применяется закон места нахождения имущества, в отношении движимого имущества – закон гражданства наследодателя (или закон места жительства наследодателя). Если, например, российский гражданин умер на территории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило, передается консулу РФ по его требованию, для того чтобы он мог с ним поступить по законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают как бы расщепление режима имущества, то есть в зависимости от категории имущества используются разные принципы применения права. Из этого же принципа разделения движимого имущества исходит ряд консульских конвенций, заключенных с другими государствами. Российские граждане имеют право на получение наследственного имущества, если наследование открылось за рубежом. Права наследования, возникающие на основании соответствующих иностранных законов, полностью признаются в РФ.
Важную роль в охране наследственных прав наших граждан за рубежом призваны играть консульские представители РФ. Если консулу станет известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в РФ российских граждан, то он незамедлительно сообщает все известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство иностранных дел Р.Ф.[8]
Согласно ряду консульских конвенций, заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания, когда наследником является гражданин представляемого государства. На практике в этих случаях часто возникает необходимость незамедлительно принять меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может представлять интересы российских граждан. Право консула представлять граждан своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали веления своего дела какому либо лицу, предусмотрено ст. 29 Консульского устава СССР.
Глава II Институт наследования по завещанию
§1. Понятие, правовой анализ и форма завещания.
Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В
соответствии со статьей 1118 3 части ГК РФ «Распорядиться имуществом на
случай смерти можно только путем совершения завещания» - наследование по
завещанию. Наследование по закону – это наследование на условиях и в
порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и
обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в
соответствии с установленной очередностью предусмотренной статьями 1142-
1145 и 1148 третьей части ГК
В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо
чаще, чем наследование по завещанию. Прежде всего следует обратить внимание
на то, на что упорно в течении многих лет указывает статистика стран,
которые бесспорно следует отнести к числу демократических правовых
государств с развитой рыночной экономикой, Германии , Англии, Франции,
Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют
завещаний.[9] В России завещание, это нечто особенное, оставляемое до
недавнего времени лишь небольшим числом весьма «продвинутых» в
юриспруденции граждан. Причин тому много – невысокая правовая культура
части на