0. Министерство сельского хозяйства
1. Российской федерации
2. Кубанский государственный
3. Аграрный университет
4.
Юридический факультет
5.
6. кафедра гражданского процесса
7.
8. Допустить к защите в ГАК
9. «___»____________ 2002 г.
10.
11. Зав. кафедрой
12. профессор ____________Попова Ю.А.
13.
14.
15.
Письменные доказательства в арбитражном процессе
16.
17.
18.
Дипломная работа студентки 5 курса юридического факультета
19. по специальности 021100 «Юриспруденция»
20. Чубаровой Юлии Алексеевны
21.
22. Студентка ___________Чубарова Ю.А.
23.
24. Научный руководитель
25. доцент _____________ Амбалова С.М.
26.
27. Нормоконтролер:
28. Ст. преподаватель ______Кулагин О.А.
29.
30.
31.
32.
33.
34. Краснодар 2002 г.
Содержание
| |Стр. |
|Введение …………………………………………………………...……... |3(5 |
|Глава I. Понятие письменных доказательств ………………….……….. |6(20 |
|Глава II. Сущность письменных доказательств и их классификация … |21(55|
|2.1. Предоставление письменных доказательств ……...…….… |35(43|
|2.2. Исследование письменных доказательств ……...……….… |44(55|
|Глава III. Отличие письменных доказательств от иных средств |56(60|
|доказывания .……………………………..………………………… | |
|Заключение ………………………………………………………….……. |61(65|
|Список использованных нормативных актов и литературы …………... |66(68|
| | |
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии со статьями 125-127 Конституции Российской
Федерации судебная система Российской Федерации включает
Конституционный Суд, суды общей юрисдикции и арбитражные суды.
Система арбитражных судов определена Федеральным
Конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской
Федерации»1, Федеральным Конституционным законом «О судебной системе в Российской Федерации»2: Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, федеральный арбитражный суд округа, арбитражные суды республик в составе Российской Федерации, арбитражные суды краев, областей, городов федерального значения, автономных областей, автономных округов.
Арбитражные суды по действующей Конституции занимают самостоятельное и обособленное место в судебной системе Российской
Федерации, что обуславливает специфику процессуальных отношений, возникающих при рассмотрении и разрешении этими судами экономических споров. Арбитражный суд – единственный в Российской Федерации орган, имеющий право рассматривать и разрешать в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом отнесенные к его ведению законом экономические споры между предприятиями, учреждениями, организациями, являющимися юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими статус предпринимателя.
Арбитражные суды осуществляют правосудие строго в порядке, установленном для них федеральными законами. Этот порядок разработан специально для них с учетом задач и особенностей функционирования арбитражных судов и не может использоваться никакими другими органами.
В соответствии со статьей 2 АПК РФ задачей судопроизводства в
Арбитражном суде является содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно статьи 117 АПК РФ при рассмотрении дела Арбитражный суд исследует доказательства: заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключение экспертов, знакомится с письменными доказательствами, осматривает вещественные доказательства. Принцип непосредственности действует на всех стадиях арбитражного процесса.
Значимость темы письменных доказательств в арбитражном процессе велика в связи с тем, что АПК РФ от 5 апреля 1995 г. впервые сформулировал принцип непосредственности судебного разбирательства.
Согласно этому принципу, судьи арбитражных судов могут обосновывать решение только теми доказательствами, которые исследованы в судебном заседании в ходе судебного разбирательства.
В статье 60 АПК РФ письменные доказательства определены как содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
Письменные доказательства – наиболее часто используемый и преобладающий на практике вид средств доказывания. Очевидное преобладание в арбитражных процессах именно письменных материалов обусловлено характером дел, подведомственных арбитражным судам. Но это не означает, что письменным доказательствам придается преимущественное значение перед другими средствами доказывания, так как судьям запрещено заранее наделять какие-либо доказательства абсолютной или преобладающей силой. Внутреннее убеждение судей должно базироваться на «всестороннем, полном и объективном» исследовании собранной информации.
Актуальность и значимость темы состоит в том, что правильное, умелое применение сторонами письменных доказательств в арбитражном процессе влияет на решение суда по существу, в свою очередь обоснованное использование судом этих доказательств при принятии решений опосредованно влияет на использование принципа законности в отношениях между субъектами предпринимательских отношений.
Глава I. Понятие письменных доказательств
Для того, чтобы правильно разрешить хозяйственный спор, арбитражный суд должен установить действительные правоотношения сторон по конкретному спору, проверить обоснованность заявленных истцом требований и возражений ответчика, выяснить, было ли действительно допущено нарушение прав или законных интересов истца и существует ли у ответчика обязанность по восстановлению прав истца.
В арбитражном суде обязательно должны быть установлены фактические обстоятельства, свидетельствующие о возникновении правоотношения между сторонами.
В то же время возникновение, изменение и прекращение правоотношений связано с наступлением определенных фактов, предусмотренных нормами материального права и именуемых юридическими фактами. Поэтому для правильного разрешения дела арбитражному суду необходимо установить, какие юридические факты имели место в действительности, поскольку это влияет на изменение норм материального права.
К юридическим фактам относятся действия суда и участников процесса, регулируемые нормами процессуального права, совершаемые в определенной последовательности, предусмотренной процессуальным правом. Особенность юридических фактов в том, что для возникновения отношений недостаточно одного факта, а необходим так называемый
«юридический состав», т.е. группа фактов, одним из которых должно быть действие суда.
Ни одно процессуальное отношение не может возникнуть без действия суда, так как каждое регулирует отношения именно с судом - обязательным субъектом всех гражданских процессуальных правоотношений.
Все обстоятельства, имеющие отношения к определенному спору, устанавливаются арбитражным судом и сторонами путем изучения тех доказательств, которые содержат информацию о соответствующих фактах.
Исходя из принципа состязательности каждая из сторон самостоятельно доказывает свои утверждения и опровергает возражения другой стороны, приводя конкретные фактические обстоятельства.
Именно благодаря этому появляется возможность получить сведения о конкретном факте и установить, совершался он в действительности или нет.
Для того, чтобы установить действительность фактов, создающих правоотношения сторон, арбитражный суд исследует различные доказательства о совершенных действиях.
Под доказательствами в арбитражном судебном процессе понимаются любые фактические данные, на основании которых в определенном в законе порядке арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения спора (ст 52 АПК РФ). Следовательно, арбитражный суд, рассматривая спор, должен дать оценку и квалификацию доказательств, которые предоставляются суду сторонами, как сведения об обстоятельствах, имеющих отношение к рассматриваемому делу. Стороны, представляя свои сведения об обстоятельствах, тем самым осуществляют доказывание обстоятельств, являющихся основанием для разрешения спора в арбитражном суде.
В арбитражном судопроизводстве теория судебного доказывания специально не разрабатывалась. Но основные положения теории судебного доказывания, которая была разработана специалистами в общей теории права, гражданского и уголовного процессов, можно применять и к сфере арбитражного судопроизводства, поскольку они отражают принципиальные аспекты, связанные с деятельностью судов по установлению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Доказательства, используемые в судебном доказывании при рассмотрении дел в порядке арбитражного судопроизводства, также имеют и содержание, и процессуальную форму, регламентируемую законом.
В ст. 52 АПК РФ дано определение доказательств:
«Доказательствами по делу являются полученные в соответствии с предусмотренным настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядком сведения, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств имеющих значение для правильного разрешения спора.
Эти сведения устанавливаются письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертов, показаниями свидетелей, объяснениями лиц участвующих в деле».
Доказательственное значение по делу могут иметь самые различные фактические данные, сведения, перечень которых приведен в законе.
Использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона, закон не допускает.
Арбитражный суд - специализированный судебный орган. Все подведомственные ему споры прямо или косвенно носят экономический характер, связаны с осуществлением гражданами и организациями предпринимательской деятельности.
В ст. 60 АПК РФ письменные доказательства определяются как содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
Как видно из этой статьи письменные доказательства достаточно разнообразны по содержанию, форме, правовому значению, индивидуальным признакам. Однако перечень письменных доказательств, данный в ст. 60
АПК РФ, не может полностью заменить научного определения, которое помогало бы успешно разрешать все практические вопросы. Но доминирующего определения письменных доказательств процессуальная доктрина, к сожалению, не выработала. Перечень письменных средств доказывания законом не ограничен и, следовательно, он не является исчерпывающим. Именно поэтому возможно появление трудностей при выяснении доказательственной природы отдельных материалов в плане отнесения их к тому или иному виду средств доказывания, то есть не все закрепленное на бумаге или другом физическом носителе будет автоматически превращаться в письменное доказательство.
В науке предлагались различные определения письменных доказательств. Наиболее распространен взгляд, согласно которому письменные доказательства определяются как предметы, на которых с помощью знаков закреплены мысли, содержащие сведения о фактах, необходимых для разрешения дела (Юдельсон К.С., Гурвич М.А.)1. Данное определение более полно отражает основные признаки письменного доказательства.
Если для формирования других личных доказательств (объяснения сторон, показания свидетелей) достаточно способности человека к восприятию, сохранению и воспроизведению явлений действительности, то для формирования письменного доказательства необходимо еще одно условие: чтобы человек мог свои мысли излагать в письменной форме.
Существенным признаком письменного доказательства является то обстоятельство, что сведения о фактах закрепляются в объективной форме, на тех или иных материальных предметах. Характер материала, как правило, не имеет значения. Предмет, который может быть использован для закрепления мыслей, должен быть пригодным для письма, чтобы нанесенные знаки могли сохраниться в течение определенного времени.
Следующим признаком письменного доказательства является закрепление человеком на предмете своих мыслей определенными знаками.
Процесс закрепления мысли объединяет следующие два момента: способ нанесения знаков и способность человека пользоваться этими знаками.
Способ нанесения знаков должен быть таким, чтобы на предмете образовывались материальные следы этих знаков, доступные к познанию.
Как правило, знаки наносятся определенными химическими средствами или путем механического изменения поверхности предмета, что создает условия непосредственного их восприятия человеком в отличие от тайнописи.
Мысли человека могут принять объективированную форму и быть закреплены на материальных предметах при помощи различных условных знаков. Мысли выражаются в форме слов и фраз, которые и закрепляются на предмете знаками. Знаки должны выражать слова.
Сведения о фактах могут быть выражены либо в форме мысли, либо в виде определенных следов на материальных предметах. Указание в определении письменных доказательств на то, что содержанием мысли, закрепленной на предмете, являются сведения о фактах, имеющих значение для дела, подчеркивает особенность данного доказательства.
Только своим содержанием они могут подтверждать наличие или отсутствие искомого факта.
Определение понятия любого вида доказательства невозможно без выяснения его источника. В процессуальной литературе этот вопрос решается по разному. Одни авторы относят письменные доказательства к личным (Юдельсон К.С.), другие - к вещественным, считая их источником предмет (Курылев С.В.). Различное решение вопроса объясняется неодинаковым пониманием источника доказательства. События и явления реальной действительности отражаются либо в сознании людей, либо на материальных предметах. Если событие, воздействуя на предметы материального мира, оставляют на них следы, отражающие явления, и предметы впоследствии будут использованы в качестве доказательств, то мы будем иметь дело с вещественными доказательствами. А когда события отражаются в сознании человека, то его сведения всегда будут отнесены к личным доказательствам, независимо от того, будут они закреплены письменно или сохранены в его сознании.
Если явление отражено в сознании человека, то сведения можно получить
только от него, независимо от того, закреплены ли они в его сознании или на
каком-то предмете. Сведения создаются и порождаются самим фактом реальной
действительности. Фактические данные представляют собой информацию о факте.
Средства доказывания, используемые судом для установления истины по делу, -
процессуальная форма доказательства, носители фактических данных. Показания
свидетелей, объяснения сторон, письменные доказательства - процессуальная
форма закрепления фактических данных. Она не может рассматриваться как
источник доказательства, потому что форма доказательства не должна
отождествляться с его источником. Источником личных доказательств является
гражданин (свидетель, эксперт, сторона, автор письменного доказательства),
а источником вещественных доказательств - предметы, вещи. Факт реальной
действительности сам создает доказательство своего существования,
воздействуя и отражаясь в сознании людей, либо на определенных предметах.
Другой формы отражения он не имеет.
Таким образом, сведения о факте можно получить лишь из того источника, в
котором факт отражен. Если мы имеем дело с предметом материально мира,
воздействуя на который получило отражение явление действительности, то
такой предмет будет источником вещественного доказательства. Когда явление
отражено в сознании человека, воздействуя на его органы чувств, то
источником сведений всегда будет гражданин, независимо от того, как, каким
образом они будут им закреплены.
Источник доказательства характеризуется признаком, отвечающим на вопрос о
том, где отражены сведения о явлениях действительности. Закрепление
получены человеком сведений на материальном предмете с помощью определенных
условных знаков не меняет источника сведений, а лишь облегчает субъекту их
сохранение.
На основании сказанного можно определить основные признаки письменного
доказательства: письменное доказательство создается человеком, обладающим
навыками письма; в нем объективно закрепляутся мысль, содержание которой
составляют сведения о фактах, имеющих значения для дела; мысли человека
закрепляются определенными условными знаками; его материальным объектом
служит предмет любой формы, любого назначения, но пригодный для нанесения
условных знаков и способный сохранить следы этих знаков.
Данные признаки имеют различное значение. Предмет, на котором закрепляются
сведения, способность человека наносить знаки, сами условные знаки и способ
их нанесения есть лишь необходимое условие закрепления мысли, а основное -
сама мысль, воля, выраженная человеком, содержание которых составляют
сведения, имеющие значение для дела.
Отнесение письменных доказательств к категории предметных снижает значение
главного элемента этого доказательства, которым является закрепленная
человеком мысль, содержащая сведения, необходимые для решения дела. Мысль,
составляющая содержание письменного доказательства, есть информация о каком-
либо событии, которое не может существовать без материального носителя
информации.
Указанные признаки не раскрывают полностью юридическую природу письменных
доказательств потому, что не дают ответа на вопрос о том, почему сведения,
закрепленные на предмете, могут быть использованы в качестве доказательств
искомых и доказательственных фактов, а также на чем основывается
доказательственная сила этих сведений.
Ответ следует искать во взаимной связи и обусловленности явлений
объективного мира. В силу универсальной связи возникновение явления всегда
обусловлено наличием других событий. Сведения, закрепленные на предмете,
могут иметь доказательственное значение в том случае, если находятся в
определенной связи с искомым фактом. Все факты реальной действительности
находятся между собой в определенной связи, и эта связь объективного мира
проявляется в многообразных формах.
Наличие определенной связи сведений, закрепленных на предмете условными
знаками, с искомыми или доказательственными фактами является существенным
признаком письменного доказательства.
На основе указанных признаков Коломыцевым В.И. было дано следующее
определение. Письменное доказательство - закрепленная человеком на предмете
условными знаками мысль, содержание которой составляют сведения,
находящиеся в определенной связи с искомыми по делу фактами. Благодаря этой
связи они способны подтверждать наличие или отсутствие искомого явления.
Письменное доказательство - человеческая мысль, застывшая в определенной
форме. Определение письменных доказательств как предметов не отражает их
юридической природы и сущности. Для более полного раскрытия юридической
природы письменных доказательств необходимо определить их место в общей
классификации доказательств, отразить отличие от других доказательств.1
Треушников М.К. считает такое определение письменного доказательства,
данное Коломыцевым В.И., не совсем удачным, так как мысль, точнее суждение,
содержащееся в письменном доказательстве, - это только его внутреннее
содержание, то есть один из элементов письменного доказательства и
предлагает следующее определение: письменными доказательствами являются
предметы материального мира, которые содержанием нанесенных на них при
помощи письменных знаков сведений способны подтвердить или опровергнуть
интересующие суд факты, если при этом сведения о фактах исходят от лиц, не
занимающих положение стороны, третьего лица, эксперта и вне зависимости от
процессуального положения данных субъектов.2
Подготовленный в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации рабочий
вариант проекта нового Арбитражного процессуального кодекса России
направлен на дальнейшее совершенствование процессуального законодательства.
Определенные изменения по сравнению с действующим АПК содержит и глава 9
проекта, посвященная доказательствам и доказыванию.
Как и действующее процессуальное законодательство, проект АПК не содержит
общего понятия письменного доказательства, определяя его в виде открытого
перечня документов, посредством которых могут устанавливаться те или иные
фактические обстоятельства. Такое решение вполне оправдано, даже несмотря
на то, что другие средства доказывания определены в проекте более четко:
путем описания в тексте нормы их существенных признаков. На практике суды
очень редко ошибаются с квалификацией того или иного документа как
письменного доказательства.
Тем не менее, повышение уровня правового регулирования здесь напрямую
связано с выработкой и закреплением в тексте закона универсального
определения письменного доказательства, которое было бы справедливым для
любой процессуальной отрасли права. Однако прежде в науке и судебной
практике должно быть выработано общее понимание природы письменного
доказательства.
Правовая природа любого документа двуедина. С одной стороны, письменное
доказательство всегда вещественно, ибо его основой служит определенный
предмет материального мира, носитель. Каждому и всякому известна в таком
качестве бумага, которая и является сегодня наиболее распространенной
основой для письма.
С другой стороны, документ всегда имеет личное начало, ибо содержит в себе
мысли его составителя как итог познания и волеизъявления. Документ - это
своего рода овеществленная идея, мысль.
Материализация мысли происходит здесь при помощи письма, как способности
человека трансформировать идею в определенный логический набор символов,
информационный код, и переносить его на носитель. При этом
доказательственное значение имеет только само содержание документа в виде
материальной идеи, а не его основа.
Сведения, необходимые суду для установления искомых обстоятельств дела,
воспринимаются из содержания данного текста, а не из свойств предмета, на
которые он нанесен.
Наибольшее распространение в арбитражном процессе имеют официальные
письменные доказательства. Все официальные письменные доказательства могут
быть объединены одним родовым понятием «документы». Официальный характер
этим письменным доказательствам придает то обстоятельство, что они исходят
из государственных органов, предприятий, организаций, учреждений,
должностных лиц в связи с осуществлением ими своей компетенции.
Характерной чертой официальных документов является наличие определенной
формы, порядка их издания, составления, выдачи необходимых реквизитов. Но
очевидно, что официальные письменные доказательства, объединенные общим
понятием «документы», весьма различны по субъективному составу лиц, от
которых они исходят, по содержанию, форме, правовой направленности и
значимости. Так, например, официальным доказательством может выступать как
акт органа государственного управления, так и письмо должностного лица
организации, и справка, выдаваемая соответствующим органом.
В этой связи официальные документы можно классифицировать на несколько
групп. Вопрос о более детальной классификации официальных письменных
доказательств будет рассмотрен во второй главе.
В арбитражном судопроизводстве наибольшее распространение имеют документы
простой письменной формы.
Для договоров безвозмездного пользования имуществом, поручения, комиссии,
поставки, строительного подряда, хранения, например, законом установлена
простая письменная форма.
Однако в качестве письменных доказательств используются и документы
(договоры), требующие нотариального удостоверения, а также их
государственной регистрации (договор купли-продажи недвижимости,
предприятия и т.д.). Соглашением сторон может быть предусмотрено
нотариальное удостоверение сделки, хотя бы по закону для сделок данного
вида эта форма не требовалась.
Арбитражным процессуальным законодательством допускается возможность
использования в процессе рассмотрения хозяйственных споров и неофициальных
(частных) письменных доказательств, то есть доказательств, исходящих от
граждан-предпринимателей, но только в том случае, если это не связано с
осуществлением ими своих функций. Применительно к вопросу о письменных
доказательствах важное значение имеет такая проблема, как все более
возрастающая роль электронного документооборота. Именно поэтому нельзя
обойти вниманием вопрос о возможности использования электронного документа
в процессе доказывания в арбитражном судопроизводстве.
В некоторых зарубежных странах записи, хранящиеся в ЭВМ, используются в
качестве доказательств при судебном разбирательстве. В большинстве стран
машинные записи принимаются в качестве доказательств только в тех случаях,
когда сторона, представляющая запись, устанавливает определенные факты в
отношении данной записи и данной электронно-вычислительной системы.
Электронный документооборот приобретает наибольшее распространение при
заключении и использовании договоров.
В российском законодательстве предусмотрена возможность использования
средств ЭВМ при подготовке, передаче и подписании документов.
Согласно ст. 160 ГК РФ («Письменная форма сделки»), использование при
совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке,
предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
В соответствии со ст. 434 ГК РФ («Форма договора») договор в письменной
форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.
Ст. 847 ГК РФ («Удостоверение права распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете») устанавливает, что договором может быть
предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами,
находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими
документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи (п. 2
ст. 160 ГК РФ), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что
распоряжение дано уполномоченным на это лицом.
Таким образом, новый ГК разрешил использование электронных документов,
заверенных электронно-цифровой подписью, во всех случаях, когда требуется
письменная форма сделки, за исключением тех, при которых установлены
специальные требования к форме документа (специальная бумага, мастичная
печать и т.п.). В тех случаях, когда подобные требования установлены
подзаконными актами, для применения электронного документооборота (ЭДО)
достаточно решения соответствующих органов о возможности использования
параллельно с традиционными и электронных документов.
Записи ЭВМ по своим характеристикам могут быть правомерно отнесены к числу
документов, так как обладают признаками, присущими для данного вида
письменных доказательств и, следовательно, препятствий для использования
такого рода документов в арбитражном судопроизводстве нет, но при том, что
будет соблюден ряд условий.
Первым условием является наличие у документа юридической силы. Юридическую
силу документам придает присутствие необходимы реквизитов. Документ в
качестве реквизитов должен содержать: наименование организации, имя
создателя документа, местонахождение организации, дату изготовления
документа, код лица, ответственного за изготовление документа, код лица,
утвердившего документ.
Второе условие - документ должен быть читаем человеком. А таковым считается
документ, содержащий общепонятную информацию, расшифровку закодированных
данных. Это требование вытекает из общих правил судопроизводства,
предполагающих непосредственность восприятия судьями информации,
содержащейся в источниках доказательств.
Дополнительные условия наделения электронного документа юридической силой
содержит Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 20
февраля 1995 г.1 Во-первых, в ст. 5 этого Закона определено, что документ,
полученный из автоматизированной информационной системы, приобретает
юридическую силу после его подписания должностным лицом в порядке
установленном законодательством РФ. Юридическая сила таких документов может
подтверждаться электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Во-вторых, юридическая
сила ЭЦП признается при наличии в автоматизированной системе программно-
технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении
установленного режима их пользования.
Основные требования, предъявляемые электронным документам, представляемым в
качестве доказательств в арбитражном процессе, содержатся в письме Высшего
Арбитражного Суда РФ «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по
судебно-арбитражной практике» от 19 августа 1994 г.1
Документы, изготовленные с помощью электронно-вычислительной техники,
представляемые в арбитражный суд в качестве доказательств по делу должны
быть в таком виде, который позволял бы уяснить их содержание, то есть
подразумеваются требования, обычно предъявляемые ко всем письменным
доказательствам: а) они должны быть изложены на языке судопроизводства. В
соответствии с ч. I ст. 8 АПК РФ судопроизводство ведется на русском
языке; б) содержащиеся в них сведения должны быть упорядочены удобным для
восприятия образом. Данные, содержащиеся на техническом носителе
(перфокарте, магнитной ленте, дискете и т.п.), могут быть использованы в
качестве доказательств по делу только при условии, что они преобразованы в
форму, пригодную для обычного восприятия и хранения в деле. Фактически это
означает, что такие данные должны быть предоставлены на бумажном носителе.
Что касается вопроса об электронно-цифровой подписи, используемой при
подписании документа, то необходимо отметить следующее. Подпись
представляет собой набор знаков и символов и в силу этого обстоятельства
технического свойства не может существовать в человекочитаемом виде. В
Информационном письме Высшего арбитражного суда РФ от 19 августа 1994 г.
«Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной
практике» указывается, что при возникновении спора о наличии документов,
подписанных ЭЦП, стороны должны предъявить выписку из договора, в котором
указана процедура порядка согласования разногласий. Если же такая процедура
в договоре отсутствует и одна из сторон оспаривает наличие документа,
подписанного ЭЦП, то арбитражный суд вправе не принимать в качестве
доказательств документы, подписанные ЭЦП.1
Косовец А.А. считает, что более полным было бы следующее решение проблемы.
Нужно включить либо в разъяснение Высшего арбитражного суда, либо в
специальный нормативный акт требования: «Для использования систем ЭДО
необходимо существование или преобразование электронного документа в
документ традиционной формы». Если принять такой подход, по его мнению, то
по крайней мере в рамках арбитражного процесса отпадет вопрос о возможности использования электронного документа в качестве доказательства и не
возникнет потребности во введении нового вида доказательств «информационно-
вычислительной».2
Если возникает вопрос об авторстве и подлинности подписи, то назначается
судебная экспертиза. В этом случае для суда нет принципиальной разницы в
том, следует ли установить подлинность подписи, представленной в
электронном виде, или в обычном-рукописном. Отличие будет состоять лишь в
виде экспертизы, которую необходимо провести при установлении авторства или
подлинности подписи - графологической или технической.3
Если учесть, что в ГК и Законе «Об информации, информатизации и защите
информации» признается возможность использования ЭЦП для удостоверения
электронных документов и существует процедура создания бумажных копий
(которые имеют одинаковую юридическую силу с подлинником), то электронные
документы подпадут под понятие «письменные доказательства».
Дальнейшее совершенствование уровня правового регулирования в области
доказательств связано также с определением в тексте закона понятий
отдельных средств доказывания. Так, что касается письменного
доказательства, и применительно ко всему вышеизложенному должно быть
выработано и законодательно закреплено его универсальное определение,
которое бы одновременно относилось как к традиционным документам на
бумажных и иных материальных носителях, так и к дематериализованным
электронным документам.
В качестве образца Медведев И.Г., аспирант кафедры гражданского процесса
Уральской государственной юридической академии и юридического факультета
Сен-Мор Университета, Париж, в своей работе «Доказательства в
информационном обществе» предложил следующее определение:
Письменное доказательство представляет собой логически определенную систему
букв, цифр или любых других знаков, воспроизведение и прочтение которых
возможно независимо от их носителя или условий передачи.
В качестве доказательств по конкретному делу могут использоваться только документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения этого дела, полученные в порядке, определенном законом.
В таком виде письменное доказательство не будет более смешиваться с
предметом, на котором оно закреплено.1
Глава II. Сущность письменных доказательств и их классификация
Доказательственная деятельность участников арбитражного процесса подробно регламентируется законом и введена в четкие процессуальные рамки. Эта деятельность направляется общими принципами процесса (состязательность, непосредственность и т.д.) и детализируется на всех стадиях процесса. Определение предмета доказывания является начальным моментом судебного доказывания, обеспечивающим в конечном итоге его успех. Правильно организованным и плодотворным собирание доказательств по делу будет в том случае, если имеется полная ясность в предмете доказывания.
Предмет доказывания, факты, подлежащие установлению по делу, арбитражный суд определяет, исходя из требований и возражений, заявленных сторонами, и руководствуясь нормой материального права, которая должна быть применена в данном случае.
После того, как суд установит круг искомых фактов, он должен определить, какие доказательства должны быть исследованы для выяснения наличия или отсутствия этих фактов. Для этого суд должен определить, какие из представленных сторонами доказательств могут быть допущены и какие доказательства надо еще получить, чтобы дело было исследовано с исчерпывающей полнотой.
По конкретному делу ФО8-21/2001, рассмотренному ФАССКО, причиной отмены судебных актов явилось представление в кассационную инстанцию новых документов, имеющих значение для правильного разрешения спора и не являвшихся предметом исследования судов обеих инстанций. Кассационная инстанция посчитала, что поскольку отсутствуют доказательства того, что документы не представлялись злонамеренно, с целью затянуть процесс, судебные акты подлежат отмене с передачей дела на новое рассмотрение.
Каждое действие суда или лиц, участвующих в деле, по собиранию, исследованию или оценке доказательств подчиняется процессуальным правилам. В ряду этих правил особое место з