Оглавление.
ВВЕДЕНИЕ.
Глава первая. Внешнеторговая сделка в международном частном праве
Параграф первый. Понятие внешнеторговой сделки
Параграф второй. Порядок заключения внешнеторговой сделки а) оферта и акцепт во внешнеторговых сделках б) форма внешнеторговой сделки в) применимое право
Глава вторая. Международный договор купли-продажи в современной внешней торговле
Параграф первый. Понятие, структура, условия международного договора купли-продажи
Параграф второй. Соотношение внешнеторговых договоров купли-продажи и поставки
Параграф третий. Права и обязанности сторон по договору международной купли-продажи а) определение сторон б) предмет договора в) цена товара и общая сумма контракта г) сроки поставки товаров д) условия платежей е) упаковка и маркировка ж) гарантии продавцов з) штрафные санкции и возмещение убытков и) страхование к) обстоятельства непреодолимой силы л) арбитражные и судебные разбирательства споров
Глава третья. Особенности договоров купли-продажи между лицами РФ и
“Ближнего Зарубежья”
Список использованных нормативных актов и специальной литературы
Введение
В настоящее время экономика России и республики Татарстан претерпевают
кардинальные изменения - происходит переход к рыночным отношениям. Процесс
этот, безусловно, очень сложен и сопряжен со значительными трудностями. К
числу позитивных моментов можно отнести всплеск предпринимательской
активности и как следствие - значительное увеличение торгового оборота
внутри страны, а также рост экспортно-импортных операций. Согласно ст.1
Указа Президента РСФСР от 15.11.91 г. "О либерализации внешнеэкономической
деятельности на территории РСФСР" (1) все зарегистрированные в России
предприятия вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
Значительное число внешнеторговых договоров составляют договоры (контракты)
купли-продажи, вследствие чего вопросы заключения и исполнения этих
договоров приобрели в данный момент исключительную актуальность. Следует
сказать, что распад СССР на независимые государства автоматически перевел
договоры между организациями и фирмами этих государств из разряда
внутренних хозяйственных в категорию внешнеэкономических. В самом деле,
если Украина, к примеру, стала независимым государством, то и организация,
находящаяся на ее территории стала иностранным юридическим лицом, что
повлекло за собой изменение характера договора, заключенного с российской
фирмой. Необходимо отметить, что число таких договоров резко возросло, но
качество их оставляет желать много лучшего. Именно этим обстоятельством был
обусловлен выбор темы, а небольшой практический опыт в этой области
предопределил основную цель исследования - проанализировать международные
стандарты и практику с целью приведения в соответствие с ними
внешнеторговые контракты, заключаемые российскими предпринимателями.
Глава первая
Внешнеторговая сделка в международном частном праве
1. Понятие внешнетоpговой сделки.
В пpоцессе осуществления тоpгово-экономических, научно-технических и
иных междунаpодных связей между оpганизациями и фиpмами pазличных
госудаpств заключается большое число договоpов,обычно именуемых
контpактами. Внешнетоpговой сделки в своей совокупности обpазуют
междунаpодный тоpговый обоpот, поступательное pазвитие котоpого выpажается
как в pосте его объема в стоимостном выpажении, так и в пpогpессиpующем
pазнообpазии его фоpм, что, в свою очеpедь,обуславливает появление все
новых и новых видов междунаpодных тоpговых контpактов. Пpименительно к
офоpмлению отношений, котоpые pегулиpуются этими договоpами, используются
pазличные теpмины: "сделка", "договоp", "контpакт", "соглашение",
"договоpенность" (2). Ряд автоpов отождествляет эти понятия (3), в
особенности "сделка" и "договоp", пpичем последний во внешнеэкономической
пpактике часто именуется контpактом. Hо, пpедставляется, что понятие
"сделки" шиpе, чем понятие "договоp". Договоp пpедполагает соглашение
стоpон, конкpетно опpеделяющее эти стоpоны, пpедмет, в отношении котоpого
достигается соглашение, закpепляющее пpава и обязанности стоpон, иначе
говоpя, это есть офоpмление или воплащение сделки. Пpи этом pазличается
кpуг вопpосов в отношение сделки и непосpедственно договоpа. По этому
целесообpазно остановиться на каждом из них в отдельности.
К. Шмиттгофф условно делит внешнеторговые сделки на две большие группы
: "... сделки, основанные на договоре международной купли-продажи, и
сделки, предметом которых является оказание услуг за рубежом, например,
строительство объектов в другой стране."( ) Но прежде чем перейти к более
детальному изучению внешнеэкономических (внешнеторговых) сделок необходимо
дать само определение внешнеторговой сделки. Здесь существуют различные
точки зрения, каждая из которых представляет интерес. Под сделками вообще
Гражданское право РФ понимает правомерное действие, волевой акт. Статья 26
Основ Гражданского законодательства гласит: "Сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав или обязанностей. Сделки могут быть
односторонними и двух- или многосторонними (договоры)."( ) Понятие
внешнеторговой сделки законодатель не дает. Безусловно, что, обладая
чертами, присущими сделкам вообще, внешнеторговые сделки имеют и
специфические особенности.
Разные ученые выделяют различные характеристики внешнеторговой сделки,
но наиболее часто упоменаются "иностранный элемент"(то есть иностранное
юридическое или физическое лицо) и коммерческий (торговый) характер. Так,
Богуславский М. М. предлагает следующее определение: "К внешнеторговым
сделкам советская доктрина относит сделки, в которых хотябы одна из сторон
является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом и
содержанием которых являются операции по ввозу из-за границы товаров или по
вывозу товаров за границу, либо какие-нибудь подсобные операции, связанные
с вывозом или ввозом товаров"( ).Эту точку зрения на понятие внешнеторговой
сделки разделяет Лунц Л. А. Но она критикуется Мусиным В. А., который
отмечает в данном определении следующие недостатки: отсутсвие указания на
коммерческий характер внешнеторговой сделки, под которым понимается,
например, "... приобретение товара для дальнейшей перепродажи или для
производственного потребления"( определение, по его мнению, ориентированно
на контракты экспортно-импортной купли-продажи и обслуживающие ее операции
(перевозка, экспедировани, страхование товаров и так далее), однако в
современных условиях купля-продажа уже далеко не исчерпывает всего
многообразия международных торговых сделок, так как существует много сделок
иной правовой природы ().
Оба этих замечания кажутся вполне справедливыми. Можно только добавить, что понятие коммерческий (торговый) харатер можно определить, как деятельность с целью извлечения прибыли. Кроме того, Мусин считает, что лишь наличие, совокупность обоих признаков (иностранный элемент и торговый характер) позволяют квалифицировать сделку как внешнеторговую.
Он подчеркивает, что такие признаки, как место заключения и исполнения
внешнеторговой сделки на территории различных государств; совершение на
территории различных государств оферты и акцепта; нахождение на территории
различных государств пунктов отправления и назначения проданного товара
(пересечение границ) не являются определяющими (какими они признавались в
Гаагской конвенции о единообразном законе о международной купле-продаже
товаров 1964), так как сделка, заключенная на выставке товаров в той или
иной стране, не будет обладать каким-нибудь из этих признаков, остоваясь по
своей сути внешнеторговой ().
На основании всего вышеизложенного, он определяет внешнеторговые сделки как "... сделки, совершенные в коммерческих целях лицами различной государственной принадлежности и влекущие возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, связанных с созданием, использованием или реализацией материальных благ или иных результатов человеческой деятельности" ().
Представляется, что данное определение наиболее полно характеризует внешнеторговые сделки и соответствует реальному положению вещей на ностоящий момент, а, главное, оно идет в русле Венской конвенции 1980 года о договорах международной купле-продаже товаров, которая требует от сделки такого рода наличия всего одного признака: расположение коммерческих предприятий контрагентов на территории различных стран.
Следует отметить, что есть и другие определения внешнеторговой сделки с учетом Венской конвенции 1980 года. Так Поздняков В. С. определяет внешнеторговую сделку как "... действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей по экспорту и/или импорту товаров, услуг и результатов творческой деятельности, а также неразрывно связанных с внешней торговлей гражданских прав и обязанностей организационного характера"(), а Зыкин И. С. как "... совершаемая в хозяйственных целях договоры (сделки) между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах"().
Представляется, что данная точка зрения снискала себе множество сторонников и, очевидно, на данный момент является наиболее приемлемой.
2. Порядок заключения внешнеторговой сделки.
а) оферта и акцепт во внешнеторговых сделках
Непосредственно заключение внешнеторговой сделки происходит путем обмена офертой и акцептом. Основы Гражданского законодательства в ст.58 п.3 дают следующее определение оферты и акцепта: "Предложение о заключении договора, сделанное одному или нескольким конкретным лицам, является предложением заключить договор (офертой), если оно достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение считать себя связанным в случае его принятия (акцепта)".
Как правило , обмену офертой и акцептом предшествуют переговоры. Они могут привести или не привести к заключению договора. Первый контакт между сторонами может иметь форму запроса или приглашения к заключению договора, которые обычно содержатся в каталоге, рекламе, приглашении участвовать в торгах на строительство или в выполнении других работ.
Заявления, которые имеют место в ходе переговоров, не являются договорными (офертой или акцептом) если только эти заявления не инкорпорированы в договор (включены в его текст). Но нельзя сказать, что они не имеют юридического значения; так, если в итоге договор заключен, преддоговорное заявление может быть отнесено к введению в заблуждение, а если договор не заключен: "... переданная во время договоров информация может иметь конфидициальный характер и ее разглашение может повлечь применение юридических средств защиты "(1).
При этом представляет сложность вопрос отграничения запроса - оферты
от собственно оферты. Как пишет Шмиттгофф: "От намерений сторон и прежде
всего лица, которое делает запрос, зависит, означает ли такой запрос
приглашение к заключению договора или это уже оферта. Обычно запрос
является лишь приглашением к заключению договора. В этом случае лицо,
которому адресован запрос, делает предложение, а отправитель запроса
решает, принять его или отклонить. ... С другой стороны, запрос может
содержать все элементы оферты и юридически квалифицироваться как таковая.
Следует обратить внимание на то, что решающими здесь является намерение
стороны, которая делает запрос "(2).
Иногда стороны ведут длительные и подробные переговоры, особенно если сделка крупная. Иногда бывает трудно определить, достигнуто ли соглашение или переговоры не удались, потому что стороны не смогли урегулировать все спорные вопросы. Если стороны достигли соглашения по всем существенным пунктам и оставили для последующего урегулирования лишь детали, ими заключена действительная сделка. Однако если в соглашении сторон отсутствуют условия, необходимые для придания ему принудительной силы, в юридическом смысле договора не существует.
Представляется необходимым дать определение оферты, содержащееся в
Венской конвенции 1980 года О договорах международной купли-продажи. Статья
14 Венской конвенции гласит: "
1) Предложение о заключении договора, адресованное одному или
нескольким лицам, является офертой, если оно достаточно определено и
выражает намерение оферента считать себя связанным в случае акцепта.
Предложение является достаточно определенным, если в нем обозначен товар и
прямо или косвенно устанавливается количество и цена, либо
предусматривается порядок их определения.
2) Предложение, адресованное неопределенному кругу лиц, рассматривается лишь как предложение делать оферты, если только иное прямо не указано лицом, сделавшим такое предложение".
Конвенция регулирует вопросы вступления оферты в силу и отзыва оферты
(Основы Гражданского законодательства эти вопросы не затронули): "... 1)
Оферта вступает в силу, когда она получена адресатом оферты. 2) Оферта,
даже когда она является безотзывной, может быть отменена оферентом, если
сообщение об отмене получено адресатом оферты раньше, чем сама оферта, или
одновременно с ней" (ст.15 Конвенции). Данная возможность отзыва
"безотзывной" ("твердой") оферты является единственной. Для сравнения можно
привести положения английского права, где оферта может быть отозвана вплоть
до ее акцепта, если только она не сопровождается встречным удовлетворением
(иначе она становится опционом) и она не выражена в форме документа "за
печатью" (deed). Оферту можно отозвать, даже если она сделана в виде
"твеpдой" оферты, то есть в ней указано, что оферент считает себя связанным
офертой в течение определенного срока (1). Венская конвенция 1980 года
решает вопросы отзыва оферты в ст.16 следующим образом: "... 1) Пока
договор не заключен, оферта может быть отозвана оферентом, если сообщение
об отзыве будет получено адресатом оферты до отправки им акцепта. 2) Однако
оферта не может быть отозвана: а) если в оферте указывается путем
установления определенного срока для акцепта или иным образом, что она
является безотзывной; или б) для адресата оферты было разумным
рассматривать оферту как безотзывную и адресат оферты действовал
соответственно".
Статья 17 Конвенции устанавливает: "Оферта, даже когда она являлась безотзывной, утрачивает силу по получении оферентом сообщения об отклонении оферты".
Акцепт определяется в Венской конвенции 1980 года в ст.18 п.1: "...
как заявление или иное поведение адресата оферты, выражающее согласие с
офертой. Молчание или бездействие сами по себе не являются акцептом".
Шмиттгофф выделяет следующие требования к акцепту: "Акцепт должен быть
безусловным и безоговорочным. В противном случае он является отказом от
первоначальной оферты с элементами встречной оферты. Следовательно, если
первоначальный оферент получит акцепт с оговорками и не выразит в ясной
форме свое согласие, договора нет; оферент не обязан отвечать на измененный
акцепт, хотя полное молчание вряд ли можно считать хорошей деловой
практикой" (1). Сходные положения имеются в Основах Гражданского
законодательства.
Статья 19 Конвенции вносит дополнительные детали в определение
акцепта. Она гласит: "1) Ответ на оферту, который имеет целью служить
акцептом, но содержит дополнения, ограничения или иные изменения, является
отклонением оферты и представляет собой встречную оферту. 2) Однако ответ
на оферту, который имеет целью служить акцептом, но содержит дополнительные
или отличительные условия, не меняющие существенно условия оферты, является
акцептом, если только оферент без неоправданной задержки не возразит устно
против этих расхождений или не направит уведомление об этом. Если он этого
не сделает, то условиями договора будут являться условия оферты с
изменениями, содержащимися в акцепте". Сразу же возникает вопрос: какие же
условия меняют существенно условия офеpты? Конвеция дает ответ на этот
вопpос в п.3 ст.19:"... дополнительные или отличительные условия в
отношении, сpеди пpочего, цены, платежа, качества и количества товаpа,
места и сpока поставки, обьема ответственности одной из стоpон пеpед дpугой
или pазpешения споpов считаются существенно изменяющими условия офеpты". В
Конвенции ничего не говоpится о случае, когда офеpент вместо акцепта
получает встpечную офеpту.Пpедставляется, что pешение этого вопpоса
единообpазно, как во внутpеннем пpаве Российской Федеpации и дpугих
госудаpств, так и в междунаpодных договоpах: офеpент может как пpямо
отклонить измененный акцепт (встpечную офеpту), так и отклонить его
молчанием, с соблюдением, безусловно, тpебований статьи 19 Конвенции.
С обменом офертой и акцептом связан момент заключения договора. Основы
Гражданского законодательства Союза ССР в ст.58 п.4 и п.5 так
регламентируют этот вопрос: " п.4 Когда предложение заключить договор
сделано с указанием срока для ответа, договор считается заключенным, если
лицо, сделавшее предложение, получило от другой стороны ответ о принятии
предложения в течении этого срока. п.5 Когда предложение заключить договор
сделано устно без указания срока для ответа, договор считается заключенным,
если другая сторона немедленно заявила лицу, сделавшему предложение, о
принятии этого предложения. Когда такое предложение сделано в письменной
форме, договор считается заключенным, если ответ о принятии приедложения
получен до срока, установленного законодательством, а если он не установлен- в течении нормально необходимого для этого времени".
Принимая во внимание установления российского законодателя рассмотрим
положение Венской конвенции 1980 года, которые будет применяться при
заключении внешнеторговой сделки. В ней этот вопрос изложен более детально.
Так ст.23 Конвенции гласит: "... Договор считается заключенным в момент,
когда акцепт оферты вступает в силу в соответствии с положениями настоящей
Конвенции". Далее в ст.18 п.2 определяется и этот момент: "Акцепт оферты
вступает в силу в момент, когда указанное согласие получено оферентом.
Акцепт не имеет силы, если оферент не получает указанного согласия в
установленный им срок, а если срок не установлен, то в разумный срок,
принимая при этом во внимание обстоятельства сделки, в том числе скорость
используемых оферентом средств связи. Устная оферта должна быть акцептована
немедленно, если из обстоятельств не следует иное".
Следует обратить особое внимание на положение, которое в Основах
Гржданского законодательства отсутствует, а именно: "... если в силу оферты
или в результате практики, которую стороны установили в своих взаимных
отношениях, или обычая адресат оферты может, не извещая оферента, выразить
согласие путем совершения какого-либо действия, в частности, действия,
относящегося к отправке товара или уплате цены, акцепт вступает в силу в
момент совершения такого действия, при условии что оно совершено в пределах
срока, предусмотренного в предыдущем пункте(ст.18 п.3 Конвенции)".
Как известно, данный акцепт действием в нашей практике заключения сделок встречается нечасто, тем не менее иностранный контрагент может произвести его, и к этому надо быть готовым.
Имеет значение и такой вопрос, как получение акцепта с опозданием.
Венская конвенция прежде всего регулирует вопрос течения срока для акцепта
(в Основах Гражданского законодательства этого нет). Так ст.20 Конвенции
гласит :"1) Течение срока для акцепта, установленного оферентом в
телеграмме или письме, начинается с момента сдачи телеграммы для отправки
или с даты, указанной в письме, или, если такая дата не указана, с даты,
указанной на конверте. Течение срока для акцепта, установленного оферентом
по телефону, телетайпу или при помощи других средств моментальной связи,
начинается с момента получения оферты ее адресатом". Кроме того, в этот
срок включаются и нерабочие дни и праздники, кроме случая, когда извещение
об акцепте опоздало в последний день срока из-за праздника или выходного.
По-разному решают вопрос опоздавшего акцепта Основы Гражданского
законодательства Союза ССР и Венская конвеция 1980 года. Так по смыслу
Основ опоздавший акцепт теряет свою силу, а Конвенция допускает сохранение
его в силе ( ст.21 п.1 ): "Запоздавший акцепт, тем не менее, сохраняет силу
акцепта, если оферент без промедления известит об этом адресата оферты
устно или направит ему соответствующее уведомление". В Основах Гражданского
законодательства (ст.58 п.6) сказано: "Если из полученного с опозданием
ответа о согласии заключить договор видно, что ответ был отправлен
своевременно, он признается опоздавшим лишь в случае, когда лицо, сделавшее
предложение, немедленно известит другую сторону о получении ответа с
опозданием. В этом случае ответ, полученный с опозданием, считается новым
предложением заключить договор". Здесь, как мы видим, законодатель защищает
интересы лица, акцептовавшего предложение (тем более, что опоздание
произошло не по его вине). Конвенция решает этот вопрос иначе (ст.21 п.2):
" Когда из письма или иного письменного сообщения, содержащего запоздавший
акцепт, видно, что оно было отправленно своевременно, запоздавший акцепт
сохраняет силу акцепта, если только оферент без промедления не известит
адресата оферты устно, что он считает свою оферту утратившей силу, или не
направит ему уведомления об этом". Составители Конвенции пошли, как нам
кажется, по несколько иному пути: оферент сразу решает вопрос о признании
такого акцепта сохранившим силу, либо его отклонении независимо от причин
опоздания акцепта.
Конвенция, кроме того, разрешает отзыв акцепта (ст.22), но при условии, "... что сообщение об отмене получено оферентом раньше того момента или в тот же момент, когда акцепт должен был бы вступить в силу".
Наконец, в ст.24 Конвенции определяется понятие "полученные" (оферта, акцепт и так далее) - это, когда они сообщены устно или доставлены любым способом лично, в коммерческое предприятие или по почтовому адресу, либо по адресу постоянного местожительства.
Как мы видим, вопрос обмены офертой и акцептом очень подробно и
детально разобран и регламентирован в Венской конвенции 1980 года.
Безусловно, столь пристальное внимание составителей Конвенции обусловлено
важностью этого момента для дальнейшего сотрудничества сторон
внешнеторговой сделки, а также (и скорее в большей мере) тем, что
внутреннее право каждого государства имеет свою специфику в регулировании
этого вопроса.
Вопрос о порядке заключения внешнеторговой сделки представляет определенную сложность в связи с сопутсвующими проблемами по поводу формы сделки и права, подлежащего применению.
б) Форма внешнеторговой сделки
Вопрос формы внешнеэкономической сделки регламентирован в Основах
Гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года. Так, ст.27
Основ гласит: "Сделка, для которой законодательством не установлена
письменная (простая либо нотариальная) или иная определенная форма, может
быть совершена устно. Такая сделка считается совершенной и в том случае,
когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку". Но форма
внешнеэкономических сделок определяется отдельно в ст.165 п.1: "Форма
сделки подчиняется праву места ее совершения. Однако сделка, совершенная за
границей не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения
формы, если соблюдены требования советского права.
Форма внешнеэкономических сделок, совершаемых советскими юридическими лицами и гражданами, независимо от места совершения этих сделок определяется законодательством Союза ССР".
Для внешнеэкономических сделок право Российской Федерации устанавливало письменную форму (Постановление Совета Министров от 14 февраля 1978 года "О порядке подписания внешнеторговых сделок") (1). Однако в Основах Гражданского законодательства в ст.170 существует оговорка: "Если международным договором, в котором участвует Союз ССР, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в советском гражданском законодательстве, то применяются правила международного договора".
Россия, как правоприемник СССР, является участником Венской конвенции
1980 года "О договорах международной купли-продажи товаров". В ст.11 этой
Конвенции сказано: "Не требуется, чтобы договор купли-продажи заключался
или подтвердался в письменной форме или подчинялся иному требованию в
отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, включая
свидетельские показания".
Данное положение Конвенции идет вразрез с требованиями российского
законодательства, а поэтому при ратификации Конвенции правительство России
(наряду с правительствами Аргентины, Белоруссии, Украины, Чили) заявило,
что "... в соответствии со ст.12 и 96 Конвенции, которая допускает, чтобы
договор купли-продажи или его изменение, или прекращение соглашением
сторон, либо оферта, акцепт или любое иное выражение намерения совершались
не в письменной форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое
коммерческое предприятие в вышеуказанных государствах".
Таким образом, мы видим, что письменная форма по-прежнему необходима для внешнеторговых сделок, заключаемых российскими лицами. А несоблюдение письменной формы влечет за собой недействительность внешнеэкономической сделки (п.2 ст.30 Основ Гражданского законодательства).
В отношении внешнеэкономической сделки необходимо отметить и еще одну статью Венской конвенции 1980 года, которая устанавливает, что "... для целей настоящей Конвенции под "письменной формой" понимается также сообщение по телеграфу и телетайпу". Данное замечание представляется весьма актуальным, так как данные виды передачи информации широко применяются при заключении сделок.
в) применимое право
Заключая сделку, стороны должны также решить вопрос о выборе права,
применимого к сделке. Иначе говоря, сторонам следует установить, каким
законодательством будут регулироваться отношения, вытекающие из сделки.
Стороны могут сделать это в силу автономии воли, которая заключается в их
праве устанавливать по своему усмотрению содержание сделки.
Автономия воли сторон обычно признается в законодательстве различных
государств, но ее допустимые пределы понимаются в законодательствах
государств по-разному. В одних странах ( в том числе и Российской
Федерации) автономия воли ничем не ограничивается, то есть стороны могут
подчинить сделку любой правовой системе. В других странах действует принцип
локализации договора: стороны могут свободно избрать право, но только
такое, какое связано с данной сделкой. При отсутствии прямо выраженной воли
сторон при определении применимого права у суда или арбитража создаются
большие возможности свободы усмотрения при толковании предполагаемой воли
сторон. Английская судебная практика (как и американская) идет в данной
ситуации по пути отыскания права, свойственного данному договору
(локализация договора). Германская система права исходит из принципа
автономии воли сторон. В случае, если выбор отсутствует, применяется право
государства, с которым договор связан наиболее тесным образом.
Как уже отмечалось, в Российской Федерации применяется принцип автономии воли сторон. Основы Гражданского законодательства следующим образом регулируют этот вопрос в ст.166 п.1 ч.1: "Права и обязанности сторон по внешнеэкономическим сделкам определяются по праву страны, избранному сторонами при совершении сделки или в силу последующего соглашения". Безусловно, это соглашение сторон должно найти отражение в сделке. В случае, если такого соглашения нет, то "... применяется право страны, где учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности сторона, являющаяся:
1) продавцом - в договоре купли-продажи
2) наймодателем - в договоре имущественного найма
3) лицензиаром - в лицензионном договоре о пользовании исключительными или аналогичными правами
4) хранителем - в договоре хранения
5) комиссионером - в договоре комиссии
6) поверенным - в договоре поручения
7) перевозчиком - в договоре перевозки
8) экспедитором - в договоре транспортной экспедиции
9) страховщиком - в договоре страхования
10) кредитором - в кредитном договоре
11) дарителем - в договоре дарения
12) поручителем - в договоре поручительства
13) залогодателем - в договоре залога и так далее"
(ст.166 п.1 ч.2 Основ Гражданского законодательства). Думается,
законодатель достаточно четко определил свою позицию. Однако, необходимо
напомнить, что "... если международным договором, в котором участвует Союз
ССР, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в советском
Гражданском законодательстве, то применяются правила международного
договора" (ст.170 Основ Гражданского законодательства).
Глава вторая
Международный договор купли-продажи в современной внешней торговле
1. Понятие, структура, условия международного договора купли-продажи.
Основы Гражданского законодательства Союза ССР в ст.26 определяют
договор как двухсторонюю или многосторонюю сделку. В доктрине под договором
понимают соглашение сторон об установлении, изменении или прекращении прав
и обязанностей сторон. В договоре (контракте) купли-продажи участвуют не
менее двух субъектов, так как в ином случае не может быть соглашения.
Обладая всеми вышеуказанными признаками, международный договор купли-
продажи имеет специфику, присущую всем внешнеторговым сделкам - это его
коммерческий характер и наличие иностранного элемента (иностранное
юридическое или физическое лицо). По данному договору продавец обязуется
передать имущество (вещь, товар) в собственность покупателя, а покупатель
обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму.
Преставляется, что более точно определяет этот вид внешнеторговых договоров
(контрактов) Мусин В.А. Он пишет: "Внешнеторговая купля-продажа является
прежде всего разновидностью купли-продажи как обязательства, опосредующего
возможную передачу права собственности на имущество"(1).
Предметом договоров (контрактов) внешнеторговой куплипродажи является
имущество. В сфере внешней торговли в его состав входят, в частности,
машины и оборудование, железная руда и нефть, газ, товары народного
потребления и так далее. В последние годы все большее значение приобретает
торговля комплектами машин, оборудования и материалов, предназначенных для
сооружения промышленных и иных объектов - как на территории Российской
Федерации, так и за границей. При этом необходимо отметить, что в сфере
внешней торговли разные государства (в том числе и Россия) осуществляют
контроль за экспортом (в основном) и импортом товаров и сырья. Так в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.07.92 года "О
порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров" начиная с 1 июля
1992 года экспорт стратегически важных товаров, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, осуществляется
предприятиями, зарегистрированными Министерством внешних экономических
связей (1). Перечень таких товаров был утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.93 года и включает 13 позиций,
охватывающих многие товары традиционного российского экспорта (топливо,
лес, цветные и черные металлы, пушнина, зерно). В дальнейшем этот перечень
уточнялся (2).
В доктрине договоры (контракты) делятся на односторонние и
двусторонние, реальные и консенсуальные, возмездные и безвозмездные.
Внешнеторговые договоры (контракты) унаследовали все черты внутренних
договоров купли-продажи. Поэтому международный договор купли-продажи
является двусторонним, то есть обе стороны договора обладают правами и
несут обязанности; он, кроме того, консенсуальный - это значит права и
обязанности сторон возникают с момента его заключения; и, безусловно, этот
договор возмездный, так как стороны, заключая его, приследуют определенный
имущественный интерес.
Говоря о структуре внешнеторгового договора купли-продажи, необходимо отметить, что каждый контракт содержит несколько разделов , расположенных в определеной логической последовательности. Эти разделы в кратком или более подробном изложении входят во все международные контракты купли-продажи и структура их обычно бывает такова:
1) Определение сторон. 2) Предмет договора. 3) Цена товара и общая
сумма контракта. 4) Сроки поставки товаров. 5) Условия платежей. 6)
Упаковка и маркировка товаров. 7) Гарантии продавцов. 8) Штрафные санкции и
возмещение убытков. 9) Страхование. 10) Обстоятельства непpеодолимой силы.
11) Аpбитpаж.
Безусловно, стоpоны контpакта, по достижению соглашения, могут вносить и дополнительные pазделы, не пpедусмотpенные в данной схеме.
Hепосpедственно содеpжание контpакта составляют его условия, котоpые
пpедваpительно согласовываются стоpонами с целью опpеделить их взаимные
пpава и обязанности. Условия договоpа (контpакта) имеют неодинаковое
пpавовое значение, поэтому выделяются, сpеди пpочих, существенные условия
договоpа. Как указывается в п.1 ст.58 Основ Гpажданского законодательства,
договоp считается заключенным только тогда, когда между стоpонами
достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Далее в этой же
статье Основ Гpажданского законодательства опpеделяются существенные
условия: "... о пpедмете договоpа, условия, котоpые пpизнаны существенными
законодательством или необходимы для договоpов данного вида, а также все те
условия, относительно котоpых по заявлению одной из стоpон должно быть
достигнуто соглашение ". В науке существенные условия делятся на две
гpуппы: объективно существенные и субъективно существенные. Объективно
существеннми пpизнаются те условия, котоpые являются такими по закону или
необходимы для договоpов данного вида (то есть эти условия существенны
независимо от воли стоpон). Для договоpов купли-пpодажи пpежде всего это
пpедмет договоpа - то есть наименование, качественные хаpактеpистики
имущества (товаpа). Кpоме того, к этим условиям можно отнести номенклатуpу
(ассоpтимент), количество и качество пpодукции, а также цену, так как
договоp купли-пpодажи возмездный. Субъективно существенные условия это те
пункты контpакта, относительно котоpых по заявлению одной из стоpон должно
быть достигнуто соглашение (то есть эти условия существенны в связи с
волеизъявлением стоpоны договоpа). Любое условие, включение котоpого в
договоp стоpона считает необходимым, станоится существенным ( напpимеp,
упаковка и маpкиpовка, pазмеp штpафа ). Если по какому-либо условию, о
котоpом заявит одна стоpона не будет достигнуто соглашение, то договоp не
считается заключенным.
2. Соотношение внешнеторговых договоров купли-продажи и поставки.
В научной литературе, посвещенной вопросам внешней торговли, договоров
во внешней торговле, внешнеторговых операций наряду с терминами
"внешнеторговая купля-продажа", "международный договор купли-продажи"
встречается термин "поставка"(1). Более того, Шмиттгофф, ссылаясь на закон
1977 года О недобросовестных условиях договора (ст.26), определяет поставку
следующим образом:
" а) договор купли-продажи товаров или договор, в силу которого переходит право владения или собственности на товары; и б) договор, заключенный сторонами, чьи коммерческие предприятия находятся на территории различных государств"(1). Это определение,как нам кажется, не отграничивает поставку от внешнеторговой купли-продажи, но лишь иллюстрирует наличие термина "поставка".
В Гражданском праве Российской Федерации договор поставки трактуется
как вид договора купли-продажи, что не противоречит и определению, данному
Шмиттгоффом. В ст.79 Основ Гражданского законодательства договором поставки
именуется договор купли-продажи, по которому поставщик, являющийся
предпринимателем, обязуется передавать в обусловленные сроки товар,
предназначенный для предпринимательской деятельности или иных целей, не
связанных с личным потреблением, а покупатель - принять товар и уплатить за
него определенную цену. Сразу бросается в глаза более объемное,по сравнению
с куплей-продажей, определение, а также наличие таких обязательных черт,
как поставщик-предприниматель, товар для коммерческой деятельности, срок
поставки. Анализируя данное определение, юрист Князев в своей статье "К
вопросу о соотношении договоров купли-прод