ВВЕДЕНИЕ.
В настоящее время в мире чрезвычайно обострился вопрос разрешения кризисных и конфликтных ситуаций. В этой связи особую актуальность приобретает проблема выбора алгоритма действий при их разрешении. Данный выбор в значительной мере зависит от интересов сторон и при их содействии должен основываться на принципах международного права.
Основными принципами международного права при разрешении конфликта являются поддержание мирных и добрососедских отношений между государствами, а также недопущение возникновения ситуаций, могущих привести к спору, конфликту или кризису.
В случае если спор, конфликт или кризис всё же возникает, в силу вступают два других взаимосвязанных принципа поведения: воздерживаться от использования силы или угрозы силой для навязывания другой стороне своего способа разрешения конфликта и предпринять попытки к урегулированию споров, конфликтов или кризисов мирным путём.
В то же время принимается в расчёт и дополнительные международные правила – не способствовать осложнению или разрастанию спора, а урегулирование конфликта или кризиса не должно нести в себе угрозы миру и безопасности.
В таких мероприятиях, в качестве первого шага к урегулированию спора или предотвращению его осложнения, государство уведомляет другую сторону в споре о том, что возникшая ситуация может нарушить существующие между ними дружественные отношения, и предлагает другой стороне обменяться мнениями по данному вопросу.
Если договорённость не достигнута, стороны вынуждены искать урегулирование спора путём прямых переговоров по дипломатическим или иным каналам. Если и в результате прямых переговоров не удаётся прийти к урегулированию спора, они приступают к обмену мнениями относительно следующих шагов, которые они предпримут.
При невозможности достичь соглашения о последующей процедуре каждая сторона в споре имеет право искать урегулирования в одностороннем порядке в соответствии с какой – либо одной процедурой урегулирования, рассмотренной в одном из предыдущих соглашений между сторонами. При отсутствии таких соглашений и в случае, если данный спор может представлять собой угрозу для международного мира и безопасности, стороны в споре должны передать его на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Этот орган полномочен давать сторонам рекомендации относительно надлежащей процедуры и методов урегулирования спора, а также рекомендовать целесообразные условия урегулирования.
Алгоритм действий в конкретном конфликте зависит от многих факторов и требует специального обоснования. Но теоретический и практический интерес представляет вывод о том, что эффективность переговоров как средств урегулирования споров и конфликтов существенно повысится, если в основу переговоров будет положен принцип решения проблем, а не принцип максимизации выигрыша.
Урегулирование конфликта подразумевает нахождение нового, компромиссного и приемлемого для всех основных политических сил баланса властных полномочий в том полиэтническом обществе, где этот конфликт возник и развивается в форме политической борьбы.
1. ПОНЯТИЕ СРЕДСТВ МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
Под средствами мирного разрешения споров понимаются международно- правовые способы и процедуры урегулирования споров между субъектами международного права в соответствии с принципами международного права без применения принуждения в какой-либо форме.
Что же такое международный спор. Международный спор – формально признанное разногласие между субъектами международного права, возникающие по вопросу факта или права. Может быть двухсторонним или многосторонним, возникать в различных сферах деятельности государств в отношении толкования или применения того или иного международного договора, ответственного конкретного государства и т.д. В каждой сфере международный спор имеет свои особенности. Он может образоваться не сразу, а в течение длительного периода. Появление любого разногласия между государствами ещё не предполагает наличия международного спора. Признание факта существования международного спора влечёт обязанность решать этот спор. Международные споры должны решаться мирными средствами на основе принципа мирного разрешения международных споров.
Принцип мирного разрешения споров – один из основных принципов международного права, в соответствии с которым государства обязаны урегулировать свои споры путём обращения к мирным средствам разрешения международных споров и таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность. Современное международное право не признаёт возможности применения каких – либо немирных средств для урегулирования споров. Важнейшими требованиями принципа мирного разрешения споров является положение о том, что именно все без исключения международные споры должны решиться мирными средствами. Это требование распространяется на весь комплекс межгосударственных споров, независимо от предмета споров, времени и места его возникновения, степени остроты и опасности для поддержания международного или регионального мира и безопасности, что служит существенным условием для обеспечения эффективности данного принципа. Принцип мирного разрешения международных споров закреплён в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 г., в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 1975 г, Манильской декларации о мирном урегулировании международных споров, 1982 г. и многих других документах.[1]
Одни способы и процедуры мирного разрешения споров известны международному праву с давних пор, другие появились не так давно. Однако лишь с признанием обязанности разрешения споров исключительно мирными средствами сформировалась система таких средств. Эта система нашла закрепление в ст. 33 Устава ООН. В ней перечислены такие мирные средства, как:
- переговоры;
- обследование;
- посредничество;
- примирение,
- арбитраж;
- судебное разбирательство;
- обращение к региональным органам и соглашениям;
- и иные мирные средства.
К иным мирным средствам можно отнести:
- добрые услуги;
- механизм разрешения споров органами ООН;
- механизмы разрешения споров, предусмотренные специальными соглашениями.
В практике международных отношений могут появиться и другие процедуры.
Устав ООН различает споры юридического характера и все остальные. При этом
Статут Международного Суда ООН в ст. 36 к юридическим (правовым) спорам
отнес толкование договора; любой вопрос международного права; наличие
факта, представляющего нарушение международного обязательства; характер и
размеры возмещения, причитающегося за нарушение международного
обязательства. Из такого различия исходит также Европейская конвенция о
мирном решении споров 1957 года.
Рассмотрим подробно средства и процедуры мирного урегулирования международных споров.
2. ПЕРЕГОВОРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ.
Непосредственные переговоры занимают особое место в системе мирных средств разрешения споров. Без переговоров по существу вообще невозможно мирное улаживание международных споров, ибо использование всех мирных средств так или иначе связано с переговорами.[2]
Почти во всех соглашениях о мирном урегулировании международных споров
переговоры признаются первым шагом для достижения цели — в Гаагских
конвенциях о мирном решении международных столкновений 1899 и 1907 годов, в
Уставе ООН (ст. 33), в Общем акте о мирном разрешении международных споров
1949 года, в Манильской декларации о мирном разрешении споров 1982 года и
др. В решении Постоянной палаты международного правосудия по делу
Мавромматиса от 30 августа 1924 г., а также в решении Международного Суда
ООН по спору о праве прохода через территорию Индии от 12 апреля 1960 г.
прямо указывалось, что до того, как спор станет объектом судебного
разбирательства, необходимо попытаться решить его путем переговоров.
Ведение переговоров между заинтересованными сторонами принято именовать
дипломатическим путем разрешения спорных международных вопросов.
Преимущество переговоров заключается в том, что стороны, находящиеся в
споре, непосредственно выясняют взаимные претензии, определяют процедуру и
способы решения спорной проблемы, вырабатывают взаимоприемлемое решение.
Переговоры различаются по кругу участников — переговоры глав государств, глав правительств, министров иностранных дел, глав дипломатических представительств и переговоры с участием специально уполномоченных лиц. Переговоры могут вестись официально и неофициально.
Переговоры различаются также по форме (устные — путем непосредственных контактов и письменные — путем обмена нотами, письмами и т.д.) и по числу участников (двусторонние и многосторонние, в том числе в рамках международных конференций).
Международное право не устанавливает сроков продолжительности переговоров. Если речь идет о споре, угрожающем поддержанию международного мира и безопасности, то стороны должны приложить усилия к урегулированию его в кратчайший срок.
Переговоры могут привести к положительным результатам при соблюдении определенных условий. Прежде всего, переговоры должны быть равноправными и вестись с учетом суверенного равенства партнеров по переговорам. Они должны вестись без предварительных условий, ультиматумов и принуждения. Для успеха переговоров необходимо наличие доброй воли спорящих сторон к разрешению обсуждаемых проблем, взаимные поиски решений, взаимные уступки и компромиссы. Благоприятное завершение переговоров возможно на основе взаимных уступок или уступок одной из сторон либо на основе отказа одной из сторон от своих претензий или признания претензий другой стороны.
Если переговоры не привели к соглашению, стороны обязаны обращаться к другим мирным средствам.
Консультации, по существу, являются разновидностью переговоров. Это относительно новый способ мирного разрешения споров, его появление относится к XX столетию.
Различаются факультативные и обязательные консультации. Факультативными являются консультации, к которым стороны прибегают в каждом конкретном случае по взаимному согласию. К обязательным относятся консультации, проведение которых обусловлено заранее в соглашении на случай возникновения разногласий между его участниками.
В ряде многосторонних конвенций содержится обязательство проводить
консультации по любому вопросу, который может возникнуть в отношении цели
или в связи с осуществлением положений конвенции, например в Конвенции о
запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении
1972 года (ст. V), в Конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года
(ст. IX).
Такие консультации можно рассматривать как наиболее раннее средство, позволяющее предотвратить разногласия или споры. Именно в этом ключе говорится о консультациях в Договоре о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 года. В ст. III предусмотрено, что если у государства — участника Договора имеются обоснованные сомнения относительно выполнения обязательств другим государством-участником, то оно может провести консультации с этим государством с целью устранения сомнений.
В ряде договоров консультации прямо предусмотрены как мирное средство разрешения споров (например, в ст. 283 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). В Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 года в ст. 84 говорится: «Если между двумя или несколькими государствами — участниками настоящей Конвенции возникает спор по поводу ее применения или толкования, но просьбе любой из них между ними проводятся консультации. По просьбе любой из сторон в споре для участия в консультациях приглашается организация или конференция».
3. ДОБРЫЕ УСЛУГИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
Добрые услуги и посредничество — это мирные средства разрешения международных споров с помощью третьей стороны. Между ними есть много общего, но есть и различия.
Гаагские конвенции о мирном решении международных столкновений 1899 и
1907 годов в числе мирных средств разрешения споров предусматривают добрые
услуги и посредничество. В них указывается, что добрые услуги и
посредничество должны оказывать государства, не причастные к спору
(столкновению). Третья сторона может оказывать добрые услуги или
посредничество по своей инициативе или по просьбе одной или нескольких
сторон в споре. При этом как предложение добрых услуг или посредничества,
так и отказ от них не считается недружелюбным действием (ст. 3). Добрые
услуги или посредничество имеют «исключительное значение совета и не могут
почитаться обязательными» (ст. 6).
Различия между этими двумя мирными средствами следующие. Целью добрых
услуг является налаживание контактов между сторонами в споре с тем, чтобы
побудить их вступить в переговоры. Сторона, оказывающая добрые услуги, не
должна участвовать в переговорах и влиять на их ход. Посредничество
предполагает более активное участие третьей стороны. Его целью является не
только налаживание контактов между спорящими сторонами, но и достижение
между ними примирения. Как отмечается в ст. 4 Конвенций 1899 и 1907 годов,
«задача посредника заключается в согласовании противоположных притязаний и
в успокоении чувства неприязни, если оно возникло между государствами,
находящимися в споре». Посредник может участвовать в переговорах, активно
влиять на их ход, внося предложения по существу спора. Именно поэтому для
осуществления посредничества необходимо согласие обеих спорящих сторон.
Обладая широкими правами, посредник должен соблюдать определенные обязанности: воздерживаться от оказания помощи одной стороне в ущерб другой; уважать суверенные права, честь и достоинство спорящих государств.
Добрые услуги и посредничество могут быть индивидуальными и коллективными. Их могут оказывать государство, международная организация, их должностные лица, частные лица, как правило, видные общественные деятели.[3]
Государства весьма активно используют в своих международных отношениях эти мирные средства. Это относится и к России, которая в ХVIII-ХIХ веках выступала с предложением добрых услуг и оказания посредничества. Известны добрые услуги Правительства СССР, перешедшие в посредничество, по разрешению индо-пакистанского конфликта, приведшие к подписанию конфликтующими сторонами Ташкентской декларации от 10 января 1966 г. В 1945 году Советское правительство согласилось на посредничество Франции в переговорах со Швейцарией по поводу судьбы интернированных в ней советских граждан.
Известен и случай отказа СССР от предложения быть посредником. В 1945
году японское правительство предложило СССР выступить посредником между
Японией, с одной стороны, и США, Великобританией и Китаем — с другой, по
вопросу прекращения войны на Дальнем Востоке. Данное предложение не имело
смысла, так как Япония отклонила требование указанных держав о
безоговорочной капитуляции.
В практике ООН с оказанием добрых услуг и посредничества очень часто
выступают Генеральный секретарь ООН или его специальные представители,
действующие на основе резолюций Совета Безопасности или Генеральной
Ассамблеи ООН. Добрые услуги Генерального секретаря во время Карибского
кризиса в 1962 году содействовали переговорам между СССР и США и привели к
его урегулированию. Добрые услуги и посредничество представителя
Генерального секретаря ООН сыграли важную роль в мирном урегулировании в
1988 году в Афганистане и в других международных конфликтах.
В ст. 8 Конвенций 1899 и 1907 годов предусмотрен особый случай
посредничества. Находящиеся в споре государства избирают, каждое со своей
стороны, державу-посредницу. Эти державы должны войти в непосредственные
сношения друге другом и провести переговоры по предмету спора. В этот
период спорящие стороны не должны поддерживать между собой никаких
контактов в отношении спора. При помощи такого посредничества был решен
алжиро-марокканский спор о границе, возникший осенью 1963 года.
Государствами-посредниками выступили Мали и Эфиопия.
4. СЛЕДСТВЕННАЯ И СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРЫ.
Международные следственные и согласительные комиссии — органы, создаваемые спорящими сторонами на паритетных началах, иногда с привлечением третьей стороны. В ст. 33 Устава ООН эти мирные средства обозначаются терминами «обследование» и «примирение».
Задачей следственных комиссий является точное установление фактов,
связанных со спором. Согласительные комиссии не ограничиваются выяснением
фактической стороны дела, они предпринимают усилия для урегулирования спора
и с этой целью вносят предложения. Выводы следственных и согласительных
комиссий факультативны и не обязывают спорящие стороны. Они могут с ними
согласиться или отказаться принять их. Однако существует ряд соглашений, в
которых признается обязательный характер выводов таких комиссий, например в
Конвенции о режиме судоходства на Дунае 1948 года (ст. 45).
Порядок формирования и функционирования международных следственных
комиссий установлен по инициативе России в Гаагских конвенциях о мирном
решении международных столкновений 1899 и 1907 годов (ст. 9 -35). Согласно
Конвенциям, целью таких комиссий является «выяснение вопросов факта
посредством беспристрастного и добросовестного их расследования» (ст. 9).
Следственная комиссия создается на основе особого соглашения между
спорящими сторонами, в котором должны быть точно определены подлежащие
расследованию факты, установлены порядок и срок образования комиссии, объем
полномочий комиссаров. В соглашении могут быть также определены место
пребывания комиссии, ее право на перемещение, язык, которым она будет
пользоваться, и т.д. (ст. 10). Если стороны не согласились об ином, то в
соответствии со ст. 12 и 45 каждая сторона назначает в комиссию из общего
списка членов Постоянной палаты третейского суда двух комиссаров, из
которых только один может быть ее гражданином. Четыре члена комиссии
выбирают пятого — председателя комиссии.
В Конвенциях 1899 и 1907 годов установлены правила следственного производства: следствие производится состязательным порядком; заседания комиссии являются, как правило, закрытыми; решения принимаются большинством голосов членов комиссии. Комиссия составляет доклад, который подписывается всеми ее членами и передается сторонам. В ст. 35 подчеркивается, что доклад комиссии, ограничиваясь лишь установлением фактов, не имеет характера третейского решения. За сторонами сохраняется полная свобода воспользоваться по своему усмотрению этими фактическими выводами.
Следственная процедура предусмотрена в Женевских конвенциях о защите жертв войны 1949 года для расследования заявлений одной стороны по поводу фактов нарушения положений конвенций другой стороной.
В практике ООН большое значение придается работе по установлению фактов. Генеральная Ассамблея в ряде резолюций по вопросу о методах установления фактов, например в резолюции от 16 декабря 1963 г., отмечала значение следственной процедуры для мирного разрешения споров.
9 декабря 1991 г. Генеральной Ассамблеей была одобрена Декларация об установлении фактов Организацией Объединенных Наций в области поддержания международного мира и безопасности. Декларация исходит из того, что при выполнении своих функций, связанных с поддержанием международного мира и безопасности, Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее необходимо иметь подробную информацию в отношении любого спора или ситуации.
Декларация регулирует вопросы создания миссий по установлению фактов.
Решения о направлении таких миссий могут принимать Совет или Ассамблея. Для
направления таких миссий на территорию любого государства необходимо
предварительное согласие этого государства. Декларация рекомендует для
организации и проведения миссий пользоваться прежде всего услугами
Генерального секретаря, который должен составлять и обновлять списки
экспертов, привлекаемых к участию в миссиях. Однако можно использовать и
какой-либо специальный вспомогательный орган Совета Безопасности или
Генеральной Ассамблеи,
Согласительные (примирительные) комиссии возникли в международных
отношениях несколько позже, чем следственные комиссии. В доктрине
отмечается, что впервые согласительная комиссия была создана по Договору
между США и Великобританией 1909 года о пограничных водах между США и
Канадой.
Наиболее подробно порядок образования и функционирования согласительных комиссий был разработан в Общем акте о мирном разрешении международных споров 1928 года.
Общий акт предусматривает, что споры между участниками акта могут рассматриваться в постоянной или временной специальной согласительной комиссии, создаваемой спорящими сторонами. В составе комиссии из пяти членов может быть лишь по одному гражданину спорящих сторон. Три других члена комиссии избираются с согласия сторон в споре из граждан третьих держав. Производство в согласительной комиссии состязательное, решения принимаются большинством голосов членов комиссии.
Положения о согласительных комиссиях (примирительной процедуре) предусмотрены в значительном количестве двусторонних и многосторонних договоров и конвенций.
В практике СССР получили развитие согласительные комиссии для
разрешения пограничных инцидентов и конфликтов. На основе двусторонних соглашений создаются на паритетных началах согласительные комиссии в составе пограничных комиссаров (пограничных представителей), которые либо сами разрешают пограничные споры и
инциденты, либо передают их на рассмотрение своих правительств.
Различные варианты согласительной (примирительной) процедуры предусмотрены в Венской конвенции о представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 года, Конвенции ООН по морскому
праву 1982 года и др. В рамках ООН в 1995 году были разработаны Типовые правила по примирению споров между государствами (рез. ГА 50/50 от 11 декабря 1995 г). Типовые правила применимы лишь в тех случаях, когда государства в письменной форме договорились об их применении. Результаты работы созданной на основании правил комиссии по примирению носят рекомендательный характер. На различных стадиях примирения стороны могут просить Генерального секретаря ООН оказать им помощь в реализации процедуры примирения.
5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ.
Международный арбитраж (третейские разбирательство) — разрешение спора третьей стороной, решение которой обязательно для спорящих сторон.
Арбитраж как средство урегулирования международных споров известен еще
со времен рабовладельческих государств. Особое значение для современной
юрисдикции третейских судов имел прецедент, созданный рассмотрением
Алабамского спора между США и Великобританией в 1871-1872 годах. В 1872
году арбитражный суд присудил в пользу США 15,5 млн. долл., а английское
правительство выплатило эту сумму в качестве возмещения ущерба за продажу
южанам крейсеров, уничтоживших более 60 американских судов в ходе
Гражданской войны в Америке в 1861-1865 годах.
Значительный вклад в развитие международной арбитражной процедуры
внесли Гаагские конвенции о мирном решении международных столкновений 1899
и 1907 годов, Общий акт о мирном разрешении международных споров 1928 года.
В 1958 году Генеральная Ассамблея одобрила Образцовые правила арбитражного
производства. Они носят рекомендательный характер.
Современной международной практике известны два вида арбитражных органов: ad hoc и постоянный арбитраж. Арбитраж ad hoc учреждается соглашением сторон в отношении данного конкретного спора. Такое соглашение называется компромиссом, или третейской записью. В нем стороны определяют предмет спора, подлежащий разрешению третейским судом, компетенцию суда, принципы и процедуру третейского разбирательства, состав суда. Третейская запись должна включать также взаимное обязательство сторон относительно принятия и исполнения третейского решения.
Постоянный арбитраж — это постоянный арбитражный орган, в который стороны могут по взаимному согласию передавать возникающие между ними споры. Существует два вида юрисдикции постоянных арбитражных органов — добровольная и обязательная. При добровольной требуется обоюдное согласие сторон на обращение в арбитражный орган, а при обязательной достаточно требования одной из сторон в споре. Обязательный арбитраж оформляется путем включения в тот или иной международный договор так называемой арбитражной оговорки.[4]
Исполнение арбитражного решения является обязательным.
Согласно Гаагским конвенциям 1899 и 1907 годов, допускается пересмотр арбитражного решения, если после его вынесения обнаружились новые важные обстоятельства, могущие оказать решающее влияние на исход дела.
Третейский суд может состоять из одного лица (обязательно гражданина третьего государства) или группы лиц (из граждан третьих государств или из граждан спорящих сторон и третьих государств). Например, ст. 22 Общего акта о мирном разрешении международных споров определяет, что третейский суд ad hoc может состоять из пяти членов: по одному члену назначает каждая сторона, два других арбитра и суперарбитр избираются с общего согласия спорящих сторон из числа граждан третьих государств.
В 1901 году на основании Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов была
создана Постоянная палата третейского суда, расположенная в Гааге
(Нидерланды). В структуре Палаты имеется два постоянных органа:
Международное бюро и Административный совет. Бюро выполняет функции
канцелярии: стороны сообщают ему свое решение обратиться к третейскому
суду. Бюро осуществляет связь между сторонами в спорах, переданных на
рассмотрение в Палату. Наблюдение за деятельностью Международного бюро
осуществляет Административный совет, состоящий из аккредитованных в Гааге
дипломатических представителей государств — участников Гаагских конвенций.
Председателем совета является министр иностранных дел Нидерландов. Совет
решает все административные дела, в том числе финансовые, назначает и
увольняет служащих Бюро.
Что касается самого третейского суда, то он существует в виде списка
лиц, из числа которых спорящие государства могут выбирать арбитров. Список
третейских судей составляется следующим образом: каждое государство —
участник Гаагских конвенций (их на сегодня более 80) назначает сроком на 6
лет не более 4 лиц, которые, согласно ст. 44, «были бы известны своими
познаниями в вопросах международного права, пользовались бы полнейшим
личным уважением и выразили бы готовность принять на себя обязанности
третейского судьи». В настоящее время в списке около 300 лиц (не все
государства назначают арбитров). Российская Федерация представлена четырьмя
известными профессорами: К.А. Бекяшевым, А.Л. Колодкиным, Ю.М. Колосовым,
В.И. Кузнецовым. Помимо Ю.М. Колосова ранее и другие представители
Московского государственного института международных отношений назначались
членами Палаты: С.Б. Крылов, Ф.И. Кожевников, Г.П. Задорожный.
Палата компетентна рассматривать любой спор между государствами —
участниками Конвенций, между ними и государствами — неучастниками
Конвенций, а также между государствами и международными организациями. За
время своего существования Палата рассмотрела более 30 споров между
государствами.
Спорящие государства, пожелавшие обратиться в третейский суд, составляют компромисс, или третейскую запись.
Третейское разбирательство, по общему правилу, состоит из двух частей:
письменного следствия и прений. Совещания суда проходят при закрытых
дверях. В течение времени, когда спор является предметом арбитражной
процедуры, стороны обязаны воздерживаться от каких-либо действий, способных
отрицательно повлиять на рассмотрение спора. Решение выносится большинством
голосов и должно быть мотивировано.
В течение 1992-1995 годов Палата приняла ряд документов, устанавливающих
факультативные правила рассмотрения споров, а именно: Факультативные
правила арбитражного рассмотрения споров между двумя государствами
(действуют с 20 декабря 1992 г.); Факультативные правила арбитражного
рассмотрения споров между двумя сторонами, из которых только одна является
государством (действуют с 6 июля 1993 г.); Факультативные правила
арбитражного рассмотрения споров между международными организациями и
государствами (действуют с 1 июля 1996 г.); Факультативные правила
арбитражного рассмотрения споров между международными организациями и
частными лицами (действуют с 1 июля 1996 г,); Факультативные правила
примирения (действуют с 1 июля 1996 г.); Факультативные правила для
следственных комиссий (действуют с 15 декабря 1У97 г.).
6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ.
Международное судебное разбирательство является относительно новым
средством мирного разрешения споров, хотя его теоретические, основы были
разработаны еще в XIX веке, и существенный вклад в это внес русский юрист
Л.А. Камаровский. Впервые международный суд был создан в 1921 году в рамках
Лиги Наций. Им явилась Постоянная палата международного правосудия,
прекратившая свое существование 18 апреля 1946 г. Во второй половине XX
века практика создания международных судов значительно расширилась. Созданы
суды на универсальном уровне (Международный Суд ООН, Международный трибунал
по морскому праву) и на региональном уровне (Европейский суд по правам
человека, Европейский суд, Экономический суд СНГ и др.).
Международное судебное разбирательство имеет много общих черт с
международным арбитражем. Главное, что их сближает, это обязательность
решений. При этом с точки зрения международного права решения
международного суда и решения третейского суда имеют одинаковую силу.
Различие между ними носит главным образом организационный характер: состав
арбитража зависит от воли спорящих сторон, а состав международного суда
определен заранее; третейский суд формируется при обращении к нему
заинтересованных сторон, а международный суд заседает постоянно, и судьи
обязаны быть в его распоряжении во всякое время. Международные суды, кроме
Международного Суда ООН, могут рассматривать, как и арбитражи, споры с
участием международных организаций и отдельных граждан.
Международный Суд ООН (местопребывание — Гаага) стал преемником
Постоянной палаты международного правосудия. Это один из главных органов
ООН, в задачу которого входит осуществление международного правосудия. Его
состав и компетенция определены Уставом ООН и Статутом Международного Суда.
Согласно п. 1 ст. 34 Статута, сторонами по делам, разбираемым Судом,
могут быть только государства. Ведению Суда подлежат все дела, переданные
ему сторонами, все вопросы, специально предусмотренные Уставом ООН или
действующими договорами и конвенциями (ст. 36, п. 1). При этом юрисдикция
Суда носит факультативный характер. Это значит, что спор может стать
объектом рассмотрения в Суде только с согласия всех спорящих сторон. Такое
согласие дается в специальном соглашении спорящих сторон о передаче дела на
рассмотрение Суда.
Государства — участники Статута могут в любое время, сделав заявление,
признать юрисдикцию Суда обязательной по всем правовым спорам, категории
которых перечислены в ст. 36, п. 2: толкование договора; любой вопрос
международного права; наличие факта, который, если он будет установлен,
представит собой нарушение международного обязательства; характер и
размеры возмещения, причитающегося за нарушение международного
обязательства. В настоящее время обязательную юрисдикцию признают около 60
государств, причем из постоянных членов Совета Безопасности — только
Великобритания.
Ряд универсальных международных договоров содержит положение о
признании обязательной юрисдикции Международного Суда ООН в отношении
споров, затрагивающих толкование и применение этих договоров. Таких
договоров около 300. В некоторых из них Российская Федерация участвует без
оговорок к указанному положению, например в Уставе МАГАТЭ[5] 1956 года, б
Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года и др. В
1989 году Советский Союз снял свои оговорки о непризнании обязательной
юрисдикции Международного Суда ООН в отношении следующих договоров:
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948
года, Конвенции о политических правах женщин 1952 года, Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания 1984 года, Конвенции о борьбе с торговлей
людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года, Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года.
Для образования судебного присутствия достаточен кворум в девять судей.
Однако, как правило, суд заседает в полном составе. Вместе с тем
предусмотрено, что для разбора определенных категорий дел,. например дел,
касающихся транзита и связи, Суд может образовывать одну или несколько
камер в составе трех и более судей. Суд также может по мере надобности
создавать камеры и для разбора отдельных дел (ст. 26 Статута). В практике
Суда такая камера впервые была создана в 1982-1984 годах по спору между США
и Канадой о разграничении морских пространств в заливе Мэн. Кроме того, в
целях ускорений разрешения дел Суд ежегодно образует камеру в составе пяти
судей, которая по просьбе сторон может рассматривать и разрешать дела в
порядке упрощенного судопроизводства (ст. 29 Статута).
Судопроизводство в Суде ведется на французском или английском языке. По
ходатайству любой стороны Суд может предоставить ей право пользоваться
другим языком (ст. 39 Статута). Дела в Суде возбуждаются двумя способами:
нотификацией специального соглашения, заключенного между сторонами в споре,
либо подачей секретарю Суда одностороннего письменного заявления, В обоих
случаях должны быть указаны предмет спора и стороны (ст. 40, п. 1,
Статута),
Порядок судопроизводства изложен в Регламенте Суда, принятом в 1946 году и пересмотренном в 1978 году.
Суд имеет право указать, какие, по его мнению, меры должны быть приняты для обеспечения прав каждой из сторон. Сообщение о таких предлагаемых мерах немедленно доводится до сведения сторон и Совета Безопасности ООН. Так, получив жалобу Никарагуа против США 9 апреля 1984 г., Суд 10 мая 1984 г. вынес решение о временных мерах, постановив, что США должны немедленно прекратить минирование никарагуанских портов и какие-либо посягательства на территориальную целостность или политическую независимость Никарагуа с помощью любых военных или полувоенных действий, применения силы или угрозы силой в нарушение принципов международного права.
Судопроизводство делится на две части: письменную и устную. Суд
устанавливает сроки предоставления сторонами меморандумов,
контрмеморандумов, ответов на них, а также подтверждающих их документов.
Устное судопроизводство состоит в заслушивании Судом свидетелей, экспертов,
представителей, поверенных и адвокатов. Слушание дела производится
публично, если Суд не решил иначе или если стороны не потребовали, чтобы
публика не была допущена.
По окончании слушания дела Суд удаляется в совещательную комнату для
обсуждения решения. Совещания Суда происходят в закрытом заседании и
сохраняются в тайне. Все вопросы разрешаются большинством голосов
присутствующих судей. В случае разделения голосов поровну голос
Председателя считается решающим. Решение должно быть аргументировано, и в
нем должны быть указаны имена судей, участвующих в его принятии.
Каждый судья имеет право представить в письменном виде особое мнение
(мотивированное несогласие с решением), индивидуальное мнение (несоглас