СОДЕРЖАНИЕ
Введение …………………………………………………………………………… 3
Глава 1.Понятие, правило оформления завещания……………………………… 7
1. Понятие и форма завещания……………………………………………….. 7
2. Содержание завещания ……………………………………………………. 16
3. Изменение и отмена завещания …………………………………………… 20
Глава 2. Субъекты права наследования по завещанию…………………………. 25
1. Лица имеющие право наследования по завещанию……………………… 25
2. Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве ……….. 27
3. Отказополучатели ………………………………………………………….. 32
4. Подназначенные наследники………………………………………………. 38
Глава 3. Исполнители завещания ………………………………………………… 40
1. Исполнение завещания …………………………………………………….. 40
2. Права и обязанности исполнителя завещания……………………………. 43
3. Прекращение отношения по исполнению завещания …………………… 47
Глава 4. Правовой режим наследства ……………………………………………. 50
1. Способы принятия наследства …………………………………………….. 50
2. Оформление наследства …………………………………………………… 55
3. Отказ от наследства ………………………………………………………… 59
Заключение ………………………………………………………………………… 62
Список использованных источников ……………………………………………. 64
ВВЕДЕНИЕ
Естественное положение вещей в природе таково, что наиболее близкими человеку людьми являются его родственники, члены его семьи (эти категории не тождественны, хотя и часто совпадают). В семье, в потомках нам видится наше собственное продолжение, наше будущее. Стремление передать все лучшее детям и внукам настолько свойственны человеку, что это носит не только психологический характер но и физиологический.
Глубокая внутренняя связь наследственных и семейных правоотношений обусловлена и экономическими предпосылками - исторически сложившимся развитием сначала родового, а затем семейного характера права частной собственности.
В современных условиях имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по составу, ни по количеству, ни по стоимости. В результате приватизации государственных и муниципальных жилых помещений, признания за гражданами права собственности на кооперативные квартиры, дачи гаражи и другое имущество, при условии полной выплаты пая, в собственности граждан оказалось весьма ценное имущество. Граждане, становясь учредителями (участниками) хозяйственных обществ и товариществ, членами производственных и потребительских кооперативов, приобретают права на паи и вклады в имуществе соответствующих юридических лиц. В их собственности могут быть акции и ценные бумаги, предприятия, земельные участки и т.п. К этому можно добавить, что только поэтому, совершенно ясно, что оставаться безразличными к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны.
Все это приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные не имущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своим правопреемником после смерти.
Естественно, что урегулировать все вопросы передачи имущества наследникам, конечно же предпочтительнее до смерти наследодателя. Для этого составляется завещание, которые прямыми заверяется нотариусом и приобретает форму юридически оформленной воли наследодателя после смерти.
Совершенно понятно, что если в семье все нормально и есть наследники по закону, то вовсе не обязательно прибегать к составлению завещания. Так как наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях. Но если самыми близкими людьми являются двоюродные братья и сестры, племянницы, дяди тети, которые наследниками по закону не являются, тогда без завещания не обойтись, иначе все имущество останется после смерти наследодателя станет достоянием государства.
Цель данной работы это – это изучение и анализ проблем, связанных с
наследственным правом. Для этого ставятся задачи по исследованию
наследования по завещанию. Изучение действующего законодательства России и
законов утративших юридическую силу, связанных с правом наследования.
Анализ судебной практики по делам о наследовании по завещанию .
Вопросы наследственного права регулируются многими нормативными актами: Конституцией РФ, Гражданским кодексом , различными инструкциями и положениями.
До сегодняшнего времени наследственные правоотношения, а точнее – основание. порядок и условия перехода имущества гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам) регулировались Гражданским кодексом РСФСР 1964 г. Данный закон был рассчитан на существовавшие в момент его принятия экономические условия. которые характеризовались, преобладающей ролью социалистической собственности, и в первую очередь государственной, ограничением личной собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения. Изменение экономических условий, утверждение частной собственности граждан и всемерная ее защита со стороны государства постоянно требовали совершенствования законодательства о наследовании, и конечно же в первую очередь в части расширения свободы завещаний. Совершенно было очевидно, что нормативная база касающаяся наследственного права достаточно устарела по отношению к сегодняшнему времени. Глава Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, касающаяся наследования не всегда охватывала в полной мере вопросы возникающие в жизни.
В 1994 году была принята первая часть Гражданского кодекса, определившая основы гражданско – правового регулирования в России. Она включила объем отношений, прежде регулируемых административными, финансовым и другими отраслями публичного права. В 1995 году в Гражданском кодексе появилась вторая часть, которая подвела правовую основу под огромный пласт договорных и обязательственных отношений в среде бизнеса. Однако до последнего времени за пределами ГК РФ находилась такая важная сфера экономической жизни, как наследственное право. И наконец после нескольких откладывании, 1 ноября 2001 года был принят Федеральный Закон – третья часть Гражданского кодекса, который вступил в силу 1 марта 2002 года.
Принятие третьей части Гражданского кодекса , содержащей такой раздел
как наследственного права, стало большим событием в экономической и
правовой жизни страны. Как признает сам руководитель авторской группы
разработчиков А.Л. Маковский, данный закон достаточно консервативен: «Это и
понятно. Наследственное право тесно связано с отношениями в семье, а в этой
отросли крупные законодательные новеллы опасны.»1 Хотя авторы
законопроекта отказались от механического суммирования уже существующих
норм и внесли существенные изменения в правовое регулирование наследования.
В законе заложены принципы универсальности наследственного правопреемства
( к наследнику переходят не только имущественные права, но и обязанности
наследодателя) и свободы завещания (завещатель может как распорядиться
своим имуществом, так и не оставлять таких распоряжений на этот счет). В
отличие от ранее действующего ГК РСФСР в ГК РФ среди оснований
наследования первым названо наследование по завещанию, а вторым – по
закону. Это сделано с целью преодолеть тенденцию, когда составление
завещания является скорее
______________________________________________________________________
1 Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование (нормы
наследственного права в проекте Части третьей Гражданского кодекса РФ)
//Законодательство и экономика. –1997.-№3-4, с. 145-146.
исключением, чем правило. Закон предусматривает возможность составления
закрытых завещаний, а в исключительных случаях – завещании в простой
письменной форме. При этом сохраняется правило, согласно которому завещание
должно быть составлено в письменной форме, подписано завещателем и
удостоверено нотариусом.
В своей работе я постараюсь рассказать о порядке наследования по
завещанию существующем в Российской Федерации. Показать как нормы
относящиеся к наследованию по завещанию закреплены в новом законе от 1
ноября 2001 года., а также проследить, как наследственные отношения
регулировались, утратившим сегодня юридическую силу, Гражданским кодексом
РСФСР 1964 года.
ГЛАВА 1
Понятие, правило оформления завещания.
1. Понятие и форма завещания.
Новый Федеральный закон Российской Федерации – часть третья
Гражданского кодекса Российской Федерации от 01 ноября 2001 года уделяет
завещанию большое внимание. Наследование по завещанию выделено в отдельную
главу. В отличие от ранее действующего Гражданского кодекса РСФСР в новом
законе порядок совершения завещаний урегулирован достаточно подробно.
В соответствии с частью первой статьи 1118 ГК РФ «распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания». В нашей юридической литературе нет единого определения завещания, но все они сводятся к одному понятию завещания как односторонней сделки. Тем более это закреплено в самом кодексе.1 По мнению М.Ю. Барщевского, завещание является односторонней сделкой, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.2
Завещание – это особое распоряжение гражданина. Особенность его в
первую очередь состоит в том, что при жизни завещателя оно не порождает ни
каких правовых последствий.3 Завещание приобретает юридическую силу лишь
после смерти завещателя. Именно тогда, когда завещателя уже нет, в ряде
случаев приходиться оценивать действовал ли он при составлении завещания
свободно, без принуждения со стороны третьих лиц, отдавал ли он отчет своим
действиям и оценивал ли возможные последствия, не было ли составлено
завещание под влиянием угрозы, насилия, обмана, было ли это личное
1 Согласно ст.1118 ГК РФ.
2 Барщевский М.Ю. Наследственное право. –М.: 1996, с 55-56.
3 Советское гражданское право, т2 Изд.2 Под.ред. О.А. Красавчикова.
Учебник. – М.: «Высшая школа», 1973, с.89. волеизъявление (сам ли он подписал завещание или его подписало
постороннее лицо без его ведома и согласия) и т.п.
Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию
заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним
лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично.1
Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный
характер. Из этого следует, что завещание – как единоличная сделка – может
быть составлена лишь от имени одного лица. Если же заявление содержит
волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано
недействительным. Согласно разъяснения отдела нотариата Министерства
юстиций РФ «государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание
от имени нескольких лиц».2 Здесь же следует сказать, что являясь сделкой,
носящей строго личный характер, завещание согласно части третьей статьи
1118 ГК РФ и статьи 57 Основ законодательства РФ о нотариате не может
быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или
на основании закона ( родителей, опекунов и т.д.).
Для того чтобы после смерти завещателя можно было с большей степенью вероятности определить, отражает ли завещание действительную волю завещателя, порядок составления завещаний строго регламентирован.
В третьей части ГК РФ 2001 года по этому поводу содержаться специальные требования. Завещание должно быть письменным, с указанием места и даты его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.
Если завещатель в силу физических недостатков тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В
1 Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами
органов исполнительной власти. //Закон . – 2001 №4. –с.51.
2 Репин В.С. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате. –М.:
Норма-Инфра , 1999, - с.130
завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог
подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в
соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.1
В отличие от ранее действующего ГК РСФСР 1964 года, в части третьей
ГК РФ 2001 года при составлении завещаний достаточно широко используется
институт свидетелей. Названы случаи, при которых участие свидетелей при
составлении завещаний обязательно. По закону это участие свидетелей
обязательно при составлении закрытого завещания и завещания в чрезвычайных
обстоятельствах, при удостоверении завещания должностным лицом. Далее
указывается какие лица не могут быть такими свидетелями и не могут
подписывать завещание вместо завещателя:2
- нотариус или другое удостоверяющее лицо;
- лицо в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, его дети и родители;
- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Завещание составляется обязательно в двух экземплярах из которых один
остается у завещателя, а другой - на хранение в нотариальной конторе.
Один экземпляр завещания , удостоверенного соответствующим должностным
лицом, высылается на хранение в нотариальную контору по последнему
постоянному месту жительства завещателя.
Форма завещания предусмотрена законом. Отсутствие требуемых законом
реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты
____________________
1 Согласно ст. 1125 ГК РФ.
2 Согласно ст. 1124 ГК РФ.
составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания неполномочным должностным лицом, отсутствие свидетелей при составлении закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах и т.п.) делает завещание не действительным. В тоже время не могут служить основанием недействительности завещания описи и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.1
Завещание может быть недействительным как в полном объеме, так и отдельные содержащие в нем завещательные распоряжения. В случае если судом были признаны недействительными завещательные распоряжения – завещание будет признано правомочным, если эти распоряжения не меняют в целом содержание самого завещания. При всем этом важно подчеркнуть, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, право наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
Часть третья Гражданского кодекса в отличие от Гражданского кодекса
РСФСР 1964 года допускает составление завещания в простой письменной форме.
Но это разрешено законом лишь в одном случае – только при составлении
завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
В местностях, где нет нотариальной конторы, завещание может быть удостоверено должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации).
В соответствии с Основами законодательства РФ « О нотариате» завещание может быть удостоверено :
- в государственной нотариальной конторе ( ст.36);
- нотариусами, занимающимися частной практикой (ст.35) ;
- должностными лицами органов исполнительной власти ( ст.37);
- должностными лицами консульских учреждений РФ ( ст.38).
_____________________
1 Согласно ст.1131 ГК РФ
К нотариально удостоверенным приравниваются:1
1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенными главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых или инвалидов;
2. завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
3. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
4. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокаций воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5. завещания граждан, находящихся в частях лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенному завещанию, должно
быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и
свидетеля, также подписывающего завещание.
Рассмотрим пример: «В июне 1993 года скончался профессор Смирнов.
После смерти отца Евгений Смирнов собрался было уже принять наследство
покойного, но неожиданно узнал у нотариуса, что отец за неделю до смерти
завещал свою трех комнатную квартиру на Профсоюзной улице, дачу, машину и
все остальное имущество Скворцову, сыну своей последней жены. Завещание
было удостоверено заместителем главного врача больницы по лечебной части.
Смирнов решил, что это несправедливо, и обратился к адвокату. После этого
был
____________________
1Согласно ст.1125 ГК РФ.
подан иск о признании завещания недействительным.
По ходатайству адвоката в суде допросили ряд свидетелей, в том числе внука и жену покойного. Оказалось, что в последние годы жизни профессор был едва ли вменяем. Он стал забывать свой адрес и телефон, иногда не узнавал даже родственников, постоянно заговаривался и часто вообще не понимал, где находиться. Свидетельские показания подтверждались медицинскими документами: адвокат представил суду выписку из истории болезни от 1991 года, в которой у больного зафиксированы резкое снижение памяти, утрата сознания, нарушение мозгового кровообращения и т.д.
Однако замглавврача НИИ скорой помощи им. Склифасовского выступавшая свидетелем со стороны ответчика, утверждала, что она лично прочла текст завещания наследодателю. Профессор не имел возражений по завещанию и лично подписал этот документ. Врач заявила, что Смирнов – старший психически был совершенно здоров, а его состояние вполне соответствовало его преклонному возрасту.
С последним утверждением никто не спорил, но оценивать его можно по разному. Адвокат, например, ссылаясь на выписку из мед. карты, утверждал, что состояние больного профессора оценивалось как тяжелое. Это подтверждало и заключение терапевтов, отмечавших, что «контакт с больным затруднен», что у него « затуманенное состояние, переходящее в коматозное». Все это согласовывалось и с выводами посмертной судмедэкспертизы, проведенной на основе медицинских документов: психика больного была изменена, и своих действий профессор Смирнов понимать не мог.
Но аргументы адвоката этим не исчерпывались. Он, например, выяснил,
что у покойного не складывались отношения с новой семьей. В доказательство
суду было представлено письмо профессора на имя зампреда Совмина с жалобой
на жену и сына, которые не только не ухаживали за ним, более того, они
«грабили» ученного. В связи с этим заслуженный ученный просил
посодействовать в возвращении ему его вещей, которые жена перевезла на свою
квартиру. Таким людям. резюмировал адвокат, Смирнов, будь он в здравом уме,
ничего завещать не мог.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что замглавврача, заверившая завещание, вообще не знает, кто его писал, поскольку она дала ответчику чистые бланки.. При этом показания врача расходились с показаниями ответчика: Скворцов утверждал, что был в палате в тот момент, когда Смирнов подписал завещание, а врач говорила, что его там не было.
И наконец адвокат выложил последний козырь. Завещание, оказывается,
было составлено с нарушением закона, поскольку заверено оно было не тем
должностным лицом. Согласно п. 1 ст. 541 ГК РСФСР 1964 года и пункту 18
Инструкции о порядке удостоверения завещаний главврачами, их замами по мед
части, дежурными врачами больниц и т.д., этот документ не может
визировать заместитель главврача по лечебной части. Кроме того, если
ответчик действительно находиться рядом с больным в момент подписания
завещания, то тогда был нарушен еще и пункт 8 той же инструкции, в
соответствии с которым получатель наследства не может присутствовать при
составлении этого документа: иначе нарушается тайна завещания.
Суд признал завещание недействительным. Если вышестоящие судебные инстанции оставят решение в силе, то в права наследства вступит родной сын покойного.»1
Помимо нотариально удостоверенных завещаний и завещаний, которые
удостоверятся определенными, назваными в законе должностными лицами и
приравниваются к нотариально удостоверенным, часть третья ГК РФ
предлагает и другие формы удостоверения завещаний: закрытое завещание и
завещания в чрезвычайных обстановках. Цель введения названных форм
определяется интересами граждан. В первом случае речь идет о более надежном
обеспечении тайны завещания, а во втором случае – о предоставлении
гражданам в экстренных условиях распорядиться своим имуществом.
_____________________
1 Вранцева Е., Герасимов А., Степенин М. Борьба за профессорское
наследство. //Коммерсантъ -Daily.-1996.-№96
Порядок составления закрытых завещаний подробно урегулирован в
законе. Он обеспечивает абсолютную тайну составленного распоряжения,
поскольку с таким завещанием не ознакомлен даже нотариус. Поскольку
закрытое завещание становится известно лишь после смерти его составления,
применительно к нему установлены строгие правила: в частности, такое
завещание может быть только собственноручным, в отличие от всех других
завещаний, которые могут быть и машинописными, и компьютерными, и т.п. В
Европе наряду с завещанием в форме публичного акта только применяются
собственноручные завещания, которые полностью пишет сам завещатель,
подписывает и датирует его.
Составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах таково: оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем в присутствии двух свидетелей. Учитывая такой упрощенный порядок составления завещаний, в законе предусмотрено, что оно имеет юридическую силу лишь при определенных условиях: во первых, оно утрачивает силу по истечении одного месяца после отпадения чрезвычайных обстоятельств, поскольку, в соответствии с законом, завещатель в течении месяца должен составить завещание в иной установленной законом, форме, а следовательно, это новое завещание и будет исполняться после смерти; во вторых, завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих смертью, подлежит исполнению, по требованию заинтересованных лиц, лишь при условии подтверждения судом факта его составления. Понятие чрезвычайных обстоятельств, как таковое не раскрыть, но в каждом конкретном случае суд, следуя содержащейся в соответствующей норме требованиям, должен будет установить, во – первых, наличие явной угрозы для жизни завещателя и, во-вторых, невозможность в силу особых чрезвычайных обстоятельств составить завещание в другой, установленной законом, форме. И наконец, завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, не может отменить или изменить завещание, ранее составленное в другой, установленной законом, форме.
В дополнение к вышеизложенному следует отметить как закреплены нормы в новом законе касающиеся завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках.
Ранее действовавшие законодательства – Гражданский кодекс РСФСР 1964 года довольно - таки скупо освещало отношения возникающие по поводу завещательных распоряжений правами на денежные средства. В отличие от него новый закон достаточно подробно представил порядок наследования вкладов в банках и других кредитных организациях.
В соответствии со статьей 1128 ГК РФ , завещательные распоряжения по
поводу вклада может составляться в любой предусмотренной законом форме.
Кроме того в новом законе сохранена возможность оформления таких
завещательных распоряжений непосредственно в учреждениях банка, где
находиться счет вкладчика. Этим завещательным распоряжением,
удостоверенным определенным должностным лицом, придана сила нотариального
удостоверенного завещания. Порядок совершения завещательных распоряжений
денежными средствами в банках определяется Правительством РФ.
Как свидетельствует нотариальная практика вклады граждан нередко предназначаются для оплаты расходов на похороны и другие нужды связанные со смертью вкладчика. На этот раз законодатель при разработке закона предусмотрел выше указанный случай. Согласно статье 1174 ГК РФ наследник, которому завещаны денежные средства, вправе в любое время до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства получить из вклада средства, необходимые для похорон наследодателя.
2. Содержание завещания.
Согласно статьи 1120 Гражданского кодекса РФ, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. В то же время в соответствии с частью первой статьи 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве.
Приведем пример из адвокатской практики : «В Савеловском суде Москвы на днях на днях наконец-то закончился длившейся почти шесть лет процесс по пяти искам членов семьи всемирно известного авиаконструктора, дважды Героя труда, кавалера многих орденов Ленина академика Александра Яковлева , который умер летом 1989 года. Его дети и внуки никак не могли разобраться, что кому, и сколько завещал их покойный отец и дед, поскольку, по мнению некоторых участников конфликта, воля наследодателя в завещании была заявлена недостаточно отчетливо». Суть дела: наследственное имущество состояло из дачи, которую в 1947 году специальным правительственным постановлением, подписанным Сталиным., построили на средства Наркомата авиапромышленности; денежных средств; авторских прав; имущества.
С родственниками отношения у академика были, однако, неровными. У него
было два сына, один из которых умер довольно рано, оставив дочь. У второго
сына авиаконструктора, Сергея, было два сына от разных жен. Первая жена
Сергея, с которой он развелся, и ее сын были любимцами академика. Яковлев
даже прописал невестку у себя в московской квартире.
Личные симпатии ученного отразились в завещании. В соответствии с ним любимому внуку досталась дача со всем имуществом, но с условием , что он обязан охранять всю обстановку в точности в том виде, как она выглядела при жизни деда (это туманная формулировка и запутала все дело). Все остальное имущество академик завещал жене, но она умерла раньше мужа, а завещание он менять не стал. Сын же Сергей унаследовал авторские права отца. В квартире на Ленинградском проспекте уже без всякого завещания оставалась жить любимая невестка, поскольку жилплощадь муниципальная и никем не наследуется.
Такой расклад совершенно не устроил Сергея Яковлева и его племянницу
(внучку ученного).Они решили, что тоже имеют право на часть наследства, о
чем подали во Фрунзенский (ныне Савеловский) суд Москвы иски, требуя себе
1/6 части имущества , в том числе и дома в Жуковке ( праву представления).
В общих чертах позиции сторон были таковы. Сергей Яковлев с
племянницей утверждали, что дача, как и все имущество, являлось общей
собственностью покойных супругов. Причем в завещании не указано, что внук
его именно наследует – он обязан лишь его сохранить. Другая сторона не
оспаривала имущество, находившееся в Московской квартире. Пускай оппоненты
забирают себе полагающуюся им долю. Однако на даче им ничего не
принадлежит. Доказали, что никаких семейных денег туда не вкладывалось.
Нашлись также записи секретарши, что вся зарплата Яковлева уходила на
обычные бытовые нужды, а дача обстраивалась на деньги от премий, то есть на
его личные средства. При этом весь антиквариат в Жуковке – это подарки
лично конструктору от разных людей и организаций. Ни какой доли жены
академика там нет, а значит, и прав на Жуковку у сына и внучки тоже нет.
Не менее сложно было доказать и то, что воля наследодателя была
направлена именно на передачу имущества Жуковки в собственность внуку.
Пришлось привлечь мастистых ученых – правоведов в качестве экспертов текста
завещания, а также обратиться с той же просьбой в отдел нотариата Минюста.
Заключения экспертов гласили, что воля наследодателя в завещании четко
направлена на то, чтобы отдать все в распоряжение внуку.
Суд постановил: жена академика супружеской доли в Жуковке не имела, при
этом воля покойного в завещании выражена вполне четко. Значит, дача со всем
имуществом – собственность внука. Соответственно, его отец должен вернуть
часть вещей , находившихся в доме, то есть витрину с орденами. Невестка же
академика никому никаких денег не должна.
Как уверяет уже теперь полноправный собственник Жуковки. скоро там
откроется дом-музей знаменитого авиаконструктора.»1
Исходя из выше изложенного мы видим, что основное содержание завещания
состоит в назначении наследников и распределении между ними принадлежащих
завещателю имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей.
Этим самым, явно, прослеживается принципы свободы завещания, воплощающий применительно к наследственному законодательству общегражданский принцип диспозитивности правового регулирования, из которого исходит ГК РФ.
Совершенно ясно, что закон представляет гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону право на наследство.
Во – первых, наследодатель может прямо в тексте указать: наследник такой, то лишается права на наследство. Из этого следует, что гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество указанное в завещании, но и на любое другое наследственное имущество, оставшееся не завещанным и поэтому распределяемое по правилам наследования по закону.
Во-вторых, наследодатель составляя текст завещания может просто
умолчать о том или ином наследнике. Здесь же ситуация иная: на
поименованное в завещании имущество наследник, не указанный в завещании,
претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не
указанного, он полноправный наследник. Но в случае, если о каком – либо
наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем:
«завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне
принадлежащим», то это, казалось бы, фактически попадает в полномочие того
наследника, который прямо лишен права на наследство.
Что касается формулировки в законе – «любое имущество наследодателя»,
то по мнению Барщевского М.Ю., это выражение подпадает под формулу «все
_____________________
1 Герасимов А., Степенин М. Наследство любимца Сталина. //Коммерсантъ
-Daily.-1996.-№ 113.
мое имущество» и распределяется между наследниками в завещании1. Но может возникнуть ситуация, когда единственный наследник по завещанию (или все
наследники по завещанию) откажется от принятия наследства. Будет признан
недостойным наследником. Тогда наследник не указанный в завещании, может
претендовать на наследственное имущество, а вот наследник, лишенный права
на наследство путем прямого указания об этом в тексте завещания, и в этом
случае не чего получить не может.
Также на обеспечение принципа свободы завещания направлена норма, освобождающая гражданина от обязанности сообщать, кому бы то ни было о факте совершения, содержании, изменении или отмене завещания.2 Из этой нормы следует, что завещатель не обязан объяснять причины лишения им наследства кого-либо из наследников по закону. Кроме того завещатель не обязан указывать причины отмены или изменения завещания.3
Но свобода завещания далеко не безгранична. Закон одновременно устанавливает правило, согласно которого нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками.
Круг необходимых наследников, которые имеют право на обязательную наследственную долю, установлен законодательством.
1 Барщевский М.Ю. Если открылось наследство…-М.: Юридическая литература,
1989.-с.40.
2 Согласно ст.1119 ГК РФ.
5 Согласно ст.1130 ГК РФ.
3. Изменение и отмена завещания.
В соответствии со статьей 1130 Гражданского Кодекса Российской
Федерации завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание
в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены
или изменения. Все это означает что при жизни наследодателя завещание не
создает никаких прав для наследников. Для этого не требуется не указания
причин такого решения, ни уведомления наследников по завещанию, а тем более
получения от них разрешения.
Статья 1130 предусматривает, что составленное последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью. или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Нотариальная практика строго придерживается этого правила.
Помимо этого законодатель установил в части четвертой статьи 1130, что для отмены ранее составленного завещания, завещателю необходимо подать заявлении об отмене завещания, которое должно быть совершено в форме, установленной законом для совершения завещаний. В ранее действующем законодательстве – в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года, порядок оформления завещания, об отмене завещания установлен не был. В связи с этим в нотариальной практики возникло много вопросов касающихся отмены завещаний.
К примеру Э. Б. Эйдинова . в своих трудах приводит такой случай: « В
1968 году Петровской государственной нотариальной конторой Саратовской
области от имени гражданина Алехина, было удостоверено завещание на все
принадлежащее ему имущество в пользу жены. В 1970году он составил новое
завещание согласно которому завещал все имущество сыну. Затем Алехин
обратился в нотариальную контору с заявлением об отмене завещания,
составленного в 1970 году. В связи с этим у государственного нотариуса
возник вопрос, действительно ли завещание, составленное в 1968 году,
поскольку завещание, составленное позднее, было отменено, или следует
считать, что в силу части третьей статьи 543 ГК РФ 1964 года все
завещания отменены, и, таким образом, подлежит выдать свидетельство о праве
на наследство по закону. Отдел нотариата Министерства юстиции разъяснил,
что согласно части второй статьи 543 ГК РСФСР, завещание составленное
позднее, отменяет ранее составленное полностью или в части, в которой оно
противоречит новому завещанию Закон не предусматривает отмены полного
завещания в качестве основания для восполнения силы ранее составленного
завещания. Поэтому завещание, составленное 1968 году, может быть признано
действительным только в той части, в которой оно не было отменено,
распоряжением. содержащимся в завещании 1970 года. Остальное наследственное
имущество должно перейти к наследникам по закону».1
В ранее действующей инструкции о порядке совершения нотариальных действий было предусмотрено, что подпись завещателя на заявлении об отмене завещания должна быть нотариально удостоверена. Позднее Основами законодательства о нотариате (ст.58) был установлен иной порядок: отмена завещания может быть произведена подачей уведомления, которое должно быть нотариально удостоверено. Поскольку в наследственных правоотношениях отмена завещания имеет такое же значение, как и совершение завещания, есть основание утверж