Вступ
Проблемі розуміння права завжди приділялось багато уваги. Спроби дати змістовну відповідь на питання “що таке право?” прослідковуються з глибокої давнини і не припиняються і досі.
Право – це надзвичайно складне соціальне явище, оскільки воно
відображає ще більш складніші економічні, політичні і соціальні відносини.
Напротязі всієї історії розвитку юридичної науки різні мислителі прагнули
з’ясувати, що являє собою право, яка його природа і суть.
Поняття права – найважливіший компонент правознавства. Від вірного його розкриття залежать правильна постановка наукових досліджень, а також загальна орієнтація юридичної практики. Поняття права – це не застигла категорія, а категорія, що розвивається, в якій відображаються і історичні традиції, і суспільна ситуація сучасної епохи.
Ціллю роботи являється розгляд еволюції правових ідей різних мислителів, починаючи з найдавніших часів, розгляд і аналіз основних концепцій права, з’ясування причин, через які існує таке багатоманіття розуміння сутності і соціальної природи права і не існує єдиного його розуміння.
І. Праворозуміння в історичній еволюції
Правові вчення в спеціальному смислі цього поняття з’явились лише в ході досить тривалого існування ранньокласових суспільств і держав. В теоретико-пізнавальному плані генезис правових вчень (теорій) відбувався в руслі поступової раціоналізації початкових міфічних уявлень.
Однією з найбільш ранніх відповідей на питання “що таке право?” була:
“право – це веління, заповіді божества, які вказують людям, як вони повинні
жити, щоб виконати волю божества, що вони повинні робити і чого повинні
уникати”. Так думало в давнину багато людей і так було у багатьох народів.
Наприклад, первинним правом для євреїв були 10 заповідей, вручених Моісею
самим Богом. В таких древніх правових кодексах інших народів, як “Закони
вавілонського царя Хаммурапі” чи “Закони Ману” індусів право також
розглядається як заповіді божества. Право розумілось як нелюдське явище.
Критика цієї відповіді з боку вчених така: земні справи і явища потрібно пояснювати земними ж справами, а не втручати сюди божу волю і робити її відповідальною за багато земних підлостей. Наприклад, дикун щиро вірить в те, що бог йому наказує вбивати всіх чужинців і заколювати дружин на могилах чоловіків. Сучасний християнин не може вважати подібні заповіді божественними. Отже, визначення права як заповідей божества в корені антинаукове.
З середини І тисячоліття до н.е. розуміння права змінюється. Право починає тлумачитись як офіційний закон держави, тобто як веління і обов’язкові правила, які видаються чи визнаються державою. Нове у цьому розумінні те, що право вводиться у поняття держави. З’являється два права: право як веління Бога і як веління держави.
У Аристотеля право уособлює собою політичну справедливість і служить
нормою політичних відносин між людьми. “Поняття справедливості, - відмічає
він, - пов’язане з уявленнями про державу, так як право, яке служить
критерієм справедливості, є регулюючою нормою політичного спілкування”.
Аристотель ділить право на природне і умовне (волевстановлене). Природне
право – те, яке скрізь має однакове значення і не залежить від визнання чи
невизнання його. Під умовним правом в концепції Аристотеля розуміється все
те, що пізніше почне визначатися як позитивне право. До умовного права він
відносить закони і всезагальні угоди. Причому він говорить про писані і
неписані закони. Під неписаним законом, який також відноситься до умовного
(позитивного) права, маються на увазі правові звичаї (звичаєве право).
Епікур вважав, що дії людей, діяльність державної влади і самі закони повинні відповідати природним (в даному місці, в даний час і при даних обставинах) уявленням про справедливість. Така концепція змінюваної справедливості – в її співвідношенні з законом – містить в собі ідею природного права із змінюваним (в залежності від місця, часу і обставин) змістом, яким є спільна користь взаємного спілкування.
Великий вклад у розвиток поняття права внесли представники природної школи права – Г.Гроцій, Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Л.Монтеск’є.
Г.Гроцій суттєвого значення надавав запропонованому ще Аристотелем
поділу права на природне і волевстановлене. Природне право визначається ним
як “припис здорового глузду”. Згідно цьому припису та чи інші дія – в
залежності від її відповідності чи суперечності розумній природі людини –
визнається або морально ганебною, або морально необхідною. Природне право,
таким чином, виступає в якості основи і критерію для розрізнення належного
(дозволеного) і неналежного (недозволеного) по самій своїй природі, а не в
силу якогось волевстановленого припису (дозволу чи заборони).
Природне право, згідно з Гроцієм, це і є “право у власному смислі
слова”, і “воно заключається в тому, щоб надавати іншим те, що їм вже
належить, і виконувати покладені на нас по відношенню до них обов’язки”.[1]
Джерелом цього права є не чиясь вигода, інтерес чи воля, а сама розумна
природа людини як соціальної істоти, якій притаманне прагнення до
спокійного спілкування.
Право в більш широкому розумінні (тобто форми волевстановленого права) є правом у кінцевому рахунку постільки, поскільки не суперечить розумній людській природі і природному праву.
Правове вчення Томаса Гоббса основане на певному уявленні про природу людини. Він вважає, що всі люди створені рівними у відношенні фізичних і розумових здібностей і кожен має однакове з іншими “право на все”. Але в умовах “війни всіх проти всіх” мати “право на все” – значить фактично не мати права ні нащо. Таке становище Гоббс називає “природним станом роду людського”.
Природний розум підказує людям, на яких умовах вони можуть здійснити процес подолання природного стану. Ці умови (їх і виражають приписи природного розуму) і є природними законами.
Всі природні закони можна сформулювати одним правилом: не роби іншому того, чого не хотів би, щоб було зроблено по відношенню до тебе.
Але всі природні закони не обов’язкові до виконання. Перетворити їх в безумовний імператив поведінки може тільки сила. Для Гоббса природний закон є свобода що-небудь робити чи не робити, а позитивний закон – припис робити чи не робити чогось.
Абсолютна влада держави – ось, на думку Гоббса, гарант миру і реалізації природних законів. Вона змушує індивіда виконувати їх, видаючи громадянські закони. Якщо природні закони зв’язані з розумом, то громадянські – спираються на силу. Всякі свавільні вигадки законодавців не можуть бути громадянськими законами, бо останні є ті ж природні закони, тільки підкріплені авторитетом і могутністю держави. Їх не можна ні відміняти, ні змінювати простим волевиявленням держави. Ставлячи громадянські закони в таку сувору залежність від природних, Т.Гоббс хотів, мабуть, направити діяльність держави на забезпечення розвитку нових, буржуазних суспільних відносин.
Дж.Локк повністю поділяв ідеї природного права, суспільного договору.
Будуючи державу добровільно, люди точно відміряють той об’єм повноважень,
який вони потім передають державі. Але право на життя і володіння майном,
свободу і рівність людина не відчужує нікому і ні при яких обставинах. Це і
є природними правами людини. Ці невідчужувані цінності – кінцеві межі влади
і дії держави, переступати які їй заборонено.
Ш.Л.Монтеск’є закони природи (природні закони) трактує як закони, які
витікають лише з будови нашого їства. До природних законів, за якими людина
жила у природному (досуспільному) стані, він відносить наступні властивості
людської природи: прагнення до миру, до добування собі їжі, до відносин з
людьми на основі взаємного прохання, бажання жити в суспільстві. Позитивний
(людський) закон передбачає об’єктивний характер справедливості і
справедливих відносин. Справедливість передує позитивному закону, а не
вперше ним створюється.
В філософії права Г.В.Ф.Гегеля поняття “право” вживається у наступних основних значеннях: І) право як свобода (“ідея права”), ІІ) право як певна ступінь і форма свободи (“особливе право”), ІІІ) право як закон (“позитивне право”).
На ступені об’єктивного духу, де весь розвиток визначається ідеєю
свободи, “свобода” і “право” виражають єдиний смисл. Система права як
царство здійсненої свободи представляє собою ієрархію “особливих прав”. На
горі ієрархії “особливих прав” стоїть право держави. Право як закон
(позитивне право) є одним з “особливих прав”. Гегель пише: “Те, що є право
в собі, покладено у своєму наявному бутті, тобто визначене для усвідомлення
думкою, і визначене як те, що є право і вважається правом, що відоме як
закон; право є взагалі, завдяки цьому визначенню, позитивне право”.
Те, що є право, лише стаючи законом, набуває не лише форми своєї всезагальності, але і своєї справжньої визначеності.[2]
Гегель визнає, що зміст права може бути викривленим в процесі законодавства; не все, дане у формі закону, є право, оскільки лише закономірне у позитивному праві законне і правомірне.
Грунтом для права є духовне, і його вихідною точкою – воля. Свобода є таке ж основне визначення волі, як вага – основне визначення тіла. Воля без свободи – порожнє місце.[3]
Оскільки право стосується свободи, самого достойного і священного в людині, то вона, оскільки воно для неї обов’язкове, повинна знати його.[4]
Філософсько-правове вчення Гегеля справило помітний вплив на наступну історію правової думки.
Ідея свободи є стрижнем праворозуміння Ф.А.Хайєка. На його думку, індивідуальний розум недосконалий і обмежений в своїх можливостях. Людина здатна передбачати лише безпосередні результати своїх дій, але зовсім не їх суспільні наслідки.
Виходячи з цього, жодна людина чи група людей не можуть знати всього необхідного для свідомого цілеспрямованого соціального планування. Звідси політичний висновок: роль держави повинна бути обмежена. Вона не може брати на себе всієї відповідальності за стан життя суспільства. Але оскільки держава все ж прагне до цього, роль права заключається в тому, по-перше, щоб обмежити можливості держави для примусу, по-друге, щоб забезпечити кожному індивіду гарантовану сферу життя, в рамках якої вона може використовувати хай обмежені, але свої пізнання і можливості і на свій розсуд, заради досягнення своїх приватних інтересів.
Свобода – єдино можливе середовище, в якому людина може розвиватися як
розумна істота. Не просто свобода, а правова свобода – ось ідеал Хайєка.
Правова свобода означає такі умови життя суспільства, коли примус одних по
відношенню до інших зведено до мінімуму.
В субстанціональному смислі право похідне від свободи. По-перше, право
захищає свободу, і тому може розглядатися як засіб забезпечення свободи.
Право не має на увазі досягнення якихось цілей: мета права глобальна –
захист свободи як такої. По-друге, право, передбачаючи необхідні обмеження
на реалізацію свободи (що, доречі кажучи, пов’язано з обмеженістю і
недосконалістю людських знань, в тому числі і про свободу), не подавляє, а
розширює, максимізує її. Право – це порядок свободи, упорядкована свобода.
Через право свобода транслюється в конкретні юридичні права і свободи. Тому
право – умова і основа свободи, а свобода – мета права.
Але позитивне право не завжди готове виконати цю функцію. Закон як воля правителя (держави) схильний, скоріше, знищувати свободу, ніж розширювати її. Право ж, що складається спонтанно, як і весь соціальний порядок, свободі загрожувати не може. А закон, створений людьми, що використовують свій недосконалий, обмежений розум, загрожує свободі.
Саме правління права, а не правління людей, він вважає головною рисою
“хорошої” держави. Людина вільна, якщо вона повинна підкорятись не іншій
людині, а закону, - вважає Хайєк.
Правління права Хайєк визначає як політичний ідеал. “Принципи
правління права, що обмежують владу держави … самі по собі не можуть бути
правом, а існують лише як керівні начала, властивості хорошого закону”.[5]
Принципи правління права, виражаючись в позитивному праві, перетворюють
його в правовий закон.
Слабкість концепції Хайєка в тому, що він не допускає варіантності в розвитку: або ринкова економіка і свобода, або тоталітарний колективізм і несвобода. Він штучно обмежує своє дослідження крайнощами.
Хайєк вважає, що оскільки в суспільстві не існує єдиного уявлення про справедливість, держава і не може брати на себе турботу про підтримання справедливості в суспільстві. Однак, якщо розподільча справедливість не може бути абсолютним критерієм, то це не означає, що вона не може бути критерієм взагалі.
Інтерпретація права в працях видатних російських юристів кінця ХІХ – початку ХХ ст. представляє собою багату гаму різних точок зору на цей соціальний феномен.
Право, констатує Н.І.Палієнко, представник юридичного нормативізму в
правовій думці Росії початку століття, відноситься до найбільш складних
явищ соціального світу, і тому “загальні закони суспільного життя діють і в
області права. Отже, право не може бути зрозумілим поза зв’язками з фактами
і умовами дійсного життя”.[6] При цьому право не потрібно ототожнювати ні з
фактичними відносинами, ні з законами в науковому розумінні цього слова.
Право можна визначити як сукупність своєрідних позитивних і об’єктивних
норм чи правил належного, що виробляються в суспільстві і мають характер
владних зовнішніх наказів, направлених на регулювання людських відносин.
Право по відношенню до людей виступає в двох іпостасях: по-перше, служить
авторитетним мірилом взаємовідносин осіб, уповноваженим і зобов’язуючих їх
до належної поведінки; по-друге, для суб’єктів права характерне
усвідомлення його владності, зовнішньої авторитетності і примусовості.
Таким чином, Н.І.Палієнко до відмінних ознак правової норми відносив її сувору зовнішню імперативність. Інакше кажучи, норма права диктує свою волю, вимагає підкорення їй незалежно від переконань і внутрішнього авторитету совісті. Окрім чисто зовнішнього примусу право впливає і на духовну сторону людей, але вже не як накази, не в силу усвідомлення людьми їх підкореності іншій волі, а як ідея, що проникла у свідомість людей і стала психічним фактором їх життя.
Однак не потрібно забувати, що реальне життя, фактичні відносини у всьому їх різноманітті служать необхідними передумовами цих норм, грунтом, на якому право розвивається, черпає свій зміст і для якого застосовується.
Б.А.Кістяківський, в свою чергу, стверджував, що вивчення права як соціального явища потрібне не тільки для здійснення теоретичної мети – досягнути найбільш повного знання про право. Це потрібно для того, щоб право не розходилось зі справедливістю і щоб саме право було справедливим.
Е.Н.Трубецький трактував право насамперед як правила поведінки. Тому
право у його розумінні представляє собою сукупність норм, з одного боку,
які надають, а з іншого – які обмежують зовнішню свободу осіб у їх взаємних
відносинах. Праву притаманні два елементи: особистий і суспільний, отже,
право є: 1) об’єктивний порядок, що регулює відносини людей в суспільстві,
2) суб’єктивний порядок, що містить в собі індивідуальні права, які
визнаються і надаються юридичними нормами.
Б.Н.Чічерін вважав, що право є явище свободи, а свобода в юридичній області є начало цілком позитивне. Джерело права, як і моральності, лежить в свободі, але свобода має дещо іншу сутність. Це свобода зовнішня, яка складається в незалежності особи від чужої волі у зовнішніх діях. Звідси народжується потреба взаємного обмеження свободи; необхідне встановлення загального закону, який би визначав область кожної особи. Право є спільне існування свободи під загальним законом. Тільки свобода, яка підкоряється закону, може встановити міцний правопорядок.[7]
Досить поширеною в дореволюційній юриспруденції була думка про те, що в праві присутнє примусове начало. Але одні вчені вважали, що воно складає сутність права і тим відрізняється від інших регуляторів. Інші ж, і їх була більшість, вважали, що примус – лише одна з рис права, але не його сутність. Але все ж примус є такою ознакою права, яка не піддається сумніву. П.І.Новгородцев звертав увагу на те, що ні мораль, ні право не існують у “чистому вигляді”, і якби ми стали наполягати на безумовно примусовому характері права, то відразу ж переконалися б у неможливості провести цю ознаку до кінця. “Ми знайшли б, - пише він, - що один примус не може служити достатньою опорою права і що в деяких випадках він зовсім відсутній, але не віднімає у права властивого йому значення, і саме тому, що в дійсності право існує лише в союзі з іншими силами життя.” Таким чином, вважає Новгородцев, юридичні закони можуть виконуватися не тільки в силу зовнішніх міркувань, але і на основі моральних мотивів.
За словами П.Г.Виноградова, право не може бути відірване від моралі,
оскільки воно містить в якості одного із своїх елементів поняття
правильності, якому відповідає моральне начало – справедливість. Тому в
кожній системі права повинна існувати рівновага між справедливістю і силою.
А з цього випливає, що визначення права не може бути основане виключно на
понятті державного примусу.
В.С.Соловйов розумів право як примусову вимогу реалізації певного
мінімуму добра чи порядку, який не допускатиме проявів зла. Примусове
начало привноситься в право ідеєю загального блага чи суспільного інтересу.
Право – визначення необхідної примусової рівноваги двох моральних інтересів
– особистої свободи і загального блага. В.С.Соловйов поділяв позиції
багатьох російських правознавців відносно того, що в основі всіх правових
явищ лежить свобода. Однак не вона складає ключовий принцип права, оскільки
право визначається справедливістю, тобто моральним началом. І хоч поняття
справедливості змінюване, незмінним залишається принцип, згідно з яким
моральність складає внутрішню обумовленість права.[8]
Представником логічного нормативізму в праворозумінні у дореволюційній
Росії був І.А.Ільїн. Він піддає критиці поширене ототожнення права і сили,
що йде від теорії суспільного договору і розглядає право як форму
зовнішнього впливу на людей, який має за мету гарантувати стабільність
держави. В чисто нормативному смислі право взагалі не є щось реальне, воно
є вираженням глибинних відносин між людьми, які виходять за межі їх
реального існування у фізичному і психічному просторі.
Правові норми, які узгоджені з мораллю і справедливістю, називаються природним правом (тобто правом, що відповідає самій природі людини як духовно-моральної істоти).
Правові норми, встановлені правовою владою і які підлягають
застосуванню – називаються позитивним правом. Позитивне право не потрібно
протиставляти природному так, ніби вони одне одного виключають, тому що у
складі позитивного права можуть бути морально-вірні норми, і чим більше їх,
тим позитивне право досконаліше. Однак позитивне право і природне право все
ж далеко не співпадають і оскільки вони не співпадають, то природне право є
ідеалом для позитивного права. Відношення між ними можна виразити так, що
прогрес суспільного життя заключається в поступовому наближенні позитивного
права до природного; ідеал тут в тому, щоб все позитивне право стало
природним (тобто морально-вірним), а все природне право стало позитивним
(тобто отримало визнання і застосування з боку влади).
Цей поступовий розвиток позитивного права полягає в тому, що
“застарілі” норми відміняються, а на їх місце встановлюються нові. Норма
вважається застарілою або тоді, коли змінюється суспільний уклад, або тоді,
коли моральне почуття людей стало більш глибоким і вірним і перестало
задовольнятися старим правом. Історія свідчить про те, що розвиток і
вдосконалення позитивного права здійснюється повільно, але неухильно;
повільно тому, що завжди є групи людей, яким старе право корисніше і
вигідніше і які погоджуються на його відміну лише після тривалого опору;
неухильно тому, що завжди з’являються нові групи людей, незадоволені старим
правом, які вважають його шкідливим чи несправедливим. В результаті цієї
боротьби право завжди виявляється виправленим, доповненим чи поновленим.[9]
При зміні позитивного права необхідно дотримуватись двох головних
умов. По-перше, основний смисл цих змін не у запереченні права як такого,
а, навпаки, - в його вдосконаленні заради узгодження з незмінним природним
правом (тому абсолютно незмінним повинно залишатись визнання природних прав
людини). По-друге, зміни не повинні руйнувати всю систему позитивного
права, бо це може привести до катастрофи, до громадянської війни, до повної
деградації правосвідомості; змінюватись повинні тільки окремі правові норми
і по можливості таким способом, який сам узгоджується з нормами права.
Тільки у крайньому випадку, коли група, що володіє державною владою,
противиться найменшим змінам, можливий “неправовий” шлях. Суб’єкт
затверджує за собою інші повноваження, ніж ті, що йому належать в даний
момент на основі норм діючого позитивного права, і визнавши їх за собою,
приступає до їх безпосереднього здійснення. По суті, цей шлях представляє
собою певну “революцію”, оскільки передбачає створення конкуруючого центра
права (а можливо і влади).[10] Сам Ільїн негативно ставиться до такого
шляху зміни права.
Причини, під впливом яких складається і росте позитивне право – це: господарські і культурні інтереси людей (тобто цілих суспільних груп), потреба в мирі і порядку і моральне почуття; всі вони разом створюють нову правосвідомість, яка поступово пробиває собі шлях і отримує форму і значення правових норм.
Мета права, як і інших норм суспільної поведінки, заключається в тому, щоб зробити мирним співжиття людей. Право досягає цього тим, що вказує людям обов’язкові для них межі в їх зовнішній діяльності. Право встановлює порядок у зовнішніх вчинках, надаючи кожному можливість взнати через читання і вивчення правових норм сутність і риси цього обов’язкового порядку. Здійснювати ті вчинки, які правом дозволені, і не здійснювати тих, які правом заборонені, людей спонукає: по-перше, просте усвідомлення того, що так велить правова норма, по-друге – усвідомлення того, що ухилення від цього порядку повинне привести до неприємних примусових наслідків.
Значення права складається у тому, що воно – могутній засіб виховання людей до суспільного життя. Правові норми і покора їм повинні навчити людину рахуватися з існуванням інших людей з їх інтересами. Кожна людина повинна привчити себе до того, щоб доброю волею обмежити свої домагання, беручи до уваги те, що інші також мають право жити і здійснювати свої інтереси. Обмежуючи свободу кожного якимись межами, право проте забезпечує йому безперешкодне і спокійне користування своїми правами, тобто гарантує йому свободу всередині цих меж.
Дослідженням питання про розуміння права займався і П.А.Сорокін. Він визначає право як загальнообов’язкові правила поведінки, що видаються і охороняються державою, в яких узгоджується свобода однієї особи зі свободою інших з метою розмежування і захисту інтересів людини.[11]
П.Сорокін привертає увагу до недосконалостей і неправильностей деяких
визначень права. В визначенні “право як примусові правила поведінки” він
бачить лише частину істини, бо право не тільки влада і сила, інакше б
розбійне насилля також вважалося правомірним. Сприйняття права як спільної
волі (як вираження “волі всього народу”) теж не безспірне. Насправді
більшість законів видається без відома більшості населення, причому останнє
навіть не знає більшої частини законів, які видаються. Дехто вважає право
охороною свободи, тобто вбачають основну роль права в охороні і в
узгодженні свободи однієї особи зі свободою всіх інших. Недолік цього і
попередніх визначень права викликаний спробами “визначити право за його
внутрішнім змістом і за його метою”. Дехто вважає головною ціллю права
“захист і розмежування інтересів”, але тут є двозначність: право деспота чи
право хазяїна над рабом теж потрібно вважати таким, що захищає “свободу
деспота”.
Розглядаючи можливі соціальні прояви права, Сорокін констатує його комплексну узагальнюючу характеристику і зводить її до трьох основних вимірів: право як правила поведінки; як правила і норми, у вигляді правових переконань; як правові переконання, реалізовані в джерелах права, різних інститутах політичної організації суспільства.
Власну правову концепцію мав український правознавець
С.С.Дністрянський (1870-1935). Він намагався відійти від традиційного на
той час позитивізму, наголошуючи на соціальному характерові норм та
природних засад права. Свою правову концепцію він визначив як “теорію
суспільних зв’язків на основі генетично-історичної системи досліду”.
С.Дністрянський вважав, що в суспільстві існують “суспільні зв’язки”, основу яких складають економічні чинники (матеріальні умови). Він виділяв органічні суспільні зв’язки (родина, рід, плем’я, держава, народ), що немов органічно та природньо створюються самим суспільством, та організаційні, які також поділяв на два види: 1) церква, стани й класи, політичні партії й інші поширені форми стосунків між людьми (розшаровують суспільство на окремі соціальні групи); 2) товариства та підприємства (створюються для забезпечення суспільних цілей).
На думку С.Дністрянського, суспільні зв’язки, починаючи від родини і закінчуючи державою, є джерелами права.
Виникнення права у суспільних зв’язках С.Дністрянський пов’язував з
суб’єктивними правами людини, які існували ще в дородовому суспільстві. Він
доводив, що в межах поодиноких організмів незалежно від них з’являються
окремі групи або кола інтересів, що викликають до життя пов’язані між собою
та з іншими групами інтересів норми, які потім можуть ставати правовими.
Такі суспільні зв’язки старші за державу, не є її витвором, їхній розвиток
грунтується на внутрішній силі суспільства.
С.Дністрянський вважав, що право у формі правових звичаїв
(суб’єктивних прав і обов’язків) з’явилося задовго до виникнення держави, з
появою якої воно продовжувало розвиватися.
Розглядаючи еволюцію розвитку права, С.Дністрянський зазначав, що кожен суспільний зв’язок встановлює свій порядок досягнення спільних цілей усіх його членів. У первісних зв’язках такий порядок досягається за допомогою звичаю. Внаслідок постійного повторювання звичаю формується загальне переконання тієї або іншої суспільної групи, що трансформує звичай у норму (правило поведінки).
Звичай – основний елемент творення правового життя, який може виникати лише у суспільному зв’язку шляхом “вирівнювання інтересів і потреб поодиноких членів зі спільними інтересами цілого зв’язку”.[12]
Правом, на думку Дністрянського, є такі норми, які необхідні для існування суспільного зв’язку з його визначеними цілями, для мирного співжиття членів цього зв’язку і для збереження спільної мети.
Додержання норм права вчений пов’язував з психологічним чинником. Він вважав, що у суспільному зв’язку мусить існувати переконаність в необхідності визнання вироблених у ньому норм суспільного життя (родинного, племінного, державного, народного), які водночас є соціально-етичними нормами останнього. Отже, припущення необхідності є головною ознакою кожного права.
Право суспільного зв’язку грунтується на соціальних основах, має
нормативний характер. Безпосередньо стосується етики. Звичай та соціальна
етика є двома боками соціальних явищ: фактичним і теоретико-нормативним.
Звичай – це факт, а соціальна етика – це норма. Для існування суспільних
зв’язків необхідно, щоб звичай як соціальна основа права знаходився у
безпосередньому зв’язку з соціальною етикою.
Таким чином, позиція С.Дністрянського зводилась до таких основних положень: 1) норми права – це певні правила, спрямовані на встановлення суспільного порядку. Норми, що не мають на меті впорядкування людських стосунків у суспільних зв’язках (приписи моди або релігійні обряди), не є правовими; 2) усі правові норми є водночас соціально-етичними, однак не всі соціально-етичні норми є правовими; 3) право – це суспільний порядок соціального зв’язку, соціально-етичний мінімум; 4)правовими треба вважати вибрані та санкціоновані владою суспільного зв’язку соціально-етичні норми.
Розвиваючи положення про те, що первісною формою будь-якого права було звичаєве право, а його основою звичай. С.Дністрянський зосереджував свою увагу на відмінностях звичаєвого права від державного. На його думку, їх можна звести до таких положень:
1) правові норми, які існують в суспільних зв’язках (звичаєве право),
“стають правом дотичної держави” після санкціонування їх відповідними
державними органами;
2) правові норми, встановлені або санкціоновані державою,
забезпечуються зовнішнім (фізичним), а звичаєве право – внутрішнім
(морально-етичним) примусом;
3) норми звичаєвого права виникають у суспільних зв’язках і тримаються на внутрішній силі народу. Цієї сили не може подолати жодна держава, проте кожна мусить визнати цей первісний, безпосередній спосіб творення права.
Автором сучасної нормативістської концепції праворозуміння вважають
Г.Кельзена, на думку якого право представляє собою струнку, з логічно
взаємозв’язаними елементами ієрархічну піраміду на чолі з “основною
нормою”.
Предмет вивчення теорії права складають законодавчі норми, їх
елементи, їх взаємовідносини, порядок як ціле, його структура. Мета теорії
– забезпечити юриста (правознавця і практика), насамперед суддю,
законодавця чи викладача розумінням і описом позитивного права
(законодавства) їх країни. Така теорія виводить свої поняття виключно із
змісту позитивних законодавчих норм. На думку Кельзена, правова реальність
– в позитивності закону. Реальність, тобто саме існування позитивного
права, не залежить від своєї відповідності чи невідповідності
спарведливості чи “природному праву”.[13] Те, що не може бути виявлене в
змісті позитивних юридичних норм, не може увійти в поняття права.
Зведення права лише до позитивних норм не вірне, оскільки приводить до висновку, що без держави немає права. А між тим держава в якості певної форми суспільства з’явилась порівняно пізно в історії людства. До неї були інші, більш ранні форми суспільства. В середні віки з’являються такі види права, які створювались окремо від держави і державної влади – особливе право міщан, право селян, право цехів і гільдій, право, встановлене церквою.
Напротязі всієї історії поняття права розвивалося. Розвиток права відбувався в напрямку поступової раціоналізації міфічних уявлень. Спочатку воно розумілось як заповіді, веління Бога. Пізніше під правом почали розуміти також закони, встановлені державою. Але майже завжди головним змістом права вважали свободу і справедливість.
Правові ідеї різних мислителів знайшли своє відображення і у сучасних правових концепціях, які багато в чому спираються на їх праці.
ІІ. Концепції праворозуміння: порівняльний аналіз
Основоположною проблемою теорії права є проблема сутності і соціальної природи права.
Сучасні теорії права не мають єдиного розуміння сутності права. А
натомість є набір окремих концепцій, напрямків в теорії права, серед яких
можна виділити основні. Особливо широкого поширення в сучасній політології
і науці права отримали соціологічний, солідаристський, нормативістський
(неопозитивізм), психологічний напрямки, а також теорії “відродженого
природного права”.
Згідно теорії природного права, родоначальниками якої були Гроцій,
Гоббс, Локк, Монтеск’є та ін., в суспільстві поряд з правовими нормами,
встановленими державою, існує також природне право. Природне право належить
людині від народження і включає в себе право на життя, особисту свободу,
приватну власність, право бути щасливим. Ці права визнаються невід’ємними,
і всяке посягання на них інших осіб, в тому числі і держави, є
правопорушенням або взагалі злочином. Позитивне право встановлюється
державою у формі законів та інших нормативно-правових актів. В основі цього
лежать природні права людини. Закон визнається постільки, поскільки він
відповідає, розвиває і конкретизує природні права людини. Несправедливий
закон не створює право – такий основоположний принцип даної теорії.[14]
Але при всьому своєму демократизмі теорія природного права має суттєві недоліки, які легко виявили її опоненти.
По-перше, ця теорія є антиісторичною. Вона містить перелік таких прав,
які ніби-то завжди належали людству і незмінно супроводжують його і в наш
час і ніщо їх не може відмінити чи змінити. Подібний принцип був висунутий
Гроцієм, який визнавав природне право настільки непорушним, що воно не може
бути зміненим навіть Богом.
Між тим історія людства переконливо доводить зворотнє – постійну
змінність як умов існування людини, так і необхідної для існування системи
правил поведінки. Людям, які жили в умовах родового ладу, невідомі та й не
потрібні більшість природних прав, виведених буржуазними ідеологами.
Наприклад, їм невідоме право приватної власності, право на особисту
свободу. В умовах економічної рівності були непотрібними і основні принципи
природного права – рівноправність і братерство.
По-друге, представники теорії природного права не мають чітких
критеріїв, за якими б можна було якось відрізнити природне право від
позитивного. Так, Гроцій визнавав природним рабство. В якості форми
державного устрою, яка найбільше відповідає принципам природного права,
Гоббс визнавав необмежену монархію, тоді як Локк – обмежену монархію.
По-третє, теорія природного права ніяк не могла пояснити, яким чином на основі порівняно невеликої сукупності природних прав виростає таке різноманіття правових систем.
В середині ХХ ст. теорія природного права була суттєво обновлена.
Розширилася система природних прав людини. Тепер до неї увійшли не тільки
права, покликані охороняти особистість від державної сваволі, але й багато
соціально-економічних, політичних прав, без реалізації яких особистість не
може бути вільною у своїх діях. Це право народу встановлювати конституцію,
активно приймати участь у політичному житті, об’єднуватись в політичні
партії, право на працю, на справедливу заробітну плату, рівність громадян
перед судом і законом.
Згідно з теорією відродженого природного права (сучасна модифікація природно-правової теорії) те право, яке створюється державою, є похідним по відношенню до вищого, природного права, яке витікає з людської природи. В рамках теорії відродженого природного права виділяється два основних напрямки – неотомістська теорія права і “світські” концепції природного права.
Неотомізм – найновіша інтерпретація середньовічного вчення Фоми
Аквінського. Божественний закон покликаний усунути недосконалість
людського, позитивного закону, якщо він розходиться з природним правом.[15]
Прибічники неотомізму підкреслюють переважання природного права над правом
людським, позитивним, тобто встановленим державою.
“Світська” доктрина природного права виходить із етичної першооснови права, із необхідності відповідності правових установлень моральним вимогам природного права, основаного на стандартах справедливої поведінки. Для цієї теорії характерним є визнання в якості основи “правильного”, “законного” права деякої природної нормативної системи, яка не співпадає з позитивним правом.
Позитивне значення природно-правової теорії в наступному: по-перше, вона стверджує ідею природних, невід’ємних прав людини; по-друге, завдяки цій теорії почали розрізняти право і закон, природне і позитивне право; по- третє, вона концептуально поєднує право і мораль.
Два види права визнають і представники психологічної теорії права, основоположником якої був російський правознавець Л.І.Петражицький.
Право трактується головним чином як психологічна діяльність людини, її
правові, “імперативно-атрибутивні” емоції, почуття оцінки, переживання.
Емоції поділяються на: а) переживання позитивного права, встановленого
державою; б) пе